tag:blogger.com,1999:blog-48678096553371532012024-03-21T16:57:54.058+03:00Сто наследственных секретов от Алексея ГрибоваМы помогаем наследникам быстро получить и оформить наследство в Нижнем Новгороде, а если необходимо, защитить свои интересы в суде.
<br>
Пишите Unknownnoreply@blogger.comBlogger115125tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-17152284677903380662024-01-09T17:56:00.002+03:002024-01-09T17:56:38.083+03:00<p> <span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Супруги разведены в 1991 г. Живут в гражданском браке, есть совершеннолетний сын. Гражданская жена получает в наследство дом от своей матери. В доме проживали и проживают (зарегистрированы) сын и гражданский муж. Имело место наследование по закону, завещания наследодатель не оставил.</span></p><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Имеет ли долю в полученном в наследство от своей матери доме сын и гражданский муж?</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Ни сын, ни гражданский муж не имеют права на долю в наследственном имуществе - доме.</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Обоснование вывода:</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ).</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей (ст. 1141 ГК РФ).</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ).</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">В рассматриваемом случае завещание составлено не было, соответственно, право собственности на наследственное имущество - дом, в силу закона, переходит к дочери умершей (наследнице первой очереди).</span><br style="font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;" /><span style="background-color: white; font-family: "Open Sans", Arial, sans-serif;">Отметим, что факт проживания (регистрации по месту жительства) в спорном имуществе не является основанием для приобретения проживающими права собственности на это жилое помещение в порядке наследования.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-81833198877847356472023-06-22T17:25:00.000+03:002023-06-22T17:26:00.618+03:00День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны<div><div>22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война (1941-1945) – освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).</div><div>На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.</div><div>К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.</div><div>Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия.</div><div>Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.</div><div>Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них около 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины – 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.</div><div>Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года).</div><div>Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.</div><div>До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой.</div><div>Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества.</div><div>Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби.</div><div>24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).</div><div>22 июня в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.</div><div>Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.</div><div>В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.</div><div>С 2020 года в России в День памяти и скорби стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания на основании изменений, внесенных в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Она проходит одновременно во всех регионах страны в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения советского правительства к гражданам страны, где сообщалось о нападении нацистской Германии на Советский Союз.</div><div>Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится общенациональная акция "Свеча памяти" – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. К акции можно присоединиться онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф.</div><div>В ночь с 21 на 22 июня в Москве традиционно проходят две знаковые акции – "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду.</div><div>Во время акции "Линия памяти", которая в первый раз прошла в 2015 году, на Крымской набережной в ночь на 22 июня в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажигают инсталляцию из 1418 (по числу дней войны) свечей. Их устанавливают на бордюре вдоль набережной вместе с красными листами отрывного календаря, на которых белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Во время акции каждый желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. Свечи горят до полуночи 23 июня.</div><div>Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.</div><div>Возложение начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны. В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.</div><div>22 июня 2019 года Министерство обороны Российской Федерации во многих городах России провело Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти", целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.</div><div>Также в этот день был произведен забор воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны. Кисеты с землей и капсулы с водой с воинскими почестями доставили в Подмосковье. В дальнейшем их поместили в гильзы артиллерийских снарядов и установили на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.</div><div>Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты и акции. Акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, кроме России, ежегодно проходят 22 июня еще более чем в 80 странах мира.</div><div>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</div></div><div> </div><div> </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-17887224053615013322023-06-21T12:31:00.001+03:002023-06-21T12:31:23.832+03:00Может ли администрация<div><div><span style="background-color:#ffffff;color:#1a1a1a;float:none;font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Может ли администрация психоневрологического интерната отказать заявителю в выдаче денежных средств по нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство (если требуется оригинал свидетельства), на какую нормативную базу при этом ссылаться?</span><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="background-color:#ffffff;color:#1a1a1a;float:none;font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Термины и определения основных понятий, используемых в области делопроизводства и архивного дела, установлены Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст (далее - ГОСТ Р 7.0.8-2013) и рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по делопроизводству и архивному делу.</span><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="background-color:#ffffff;color:#1a1a1a;float:none;font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Согласно п.п. 21 п. 3.1 ГОСТа Р 7.0.8-2013 подлинником документа является первый или единственный экземпляр документа. Также ГОСТ Р 7.0.8-2013 дает понятие определениям "копия документа" (экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа) и "заверенная копия документа" (копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость).</span><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="background-color:#ffffff;color:#1a1a1a;float:none;font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">В соответствии с п. 4 ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I свидетельствование верности копий документов и выписок из них, то есть проставление реквизитов, обеспечивающих юридическую значимость, является нотариальным действием и относится к полномочиям нотариусов.</span><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="background-color:#ffffff;color:#1a1a1a;float:none;font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Соответственно, исходя из системного толкования этих норм нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство по своей природе является юридически значимым документом и может быть представлена наследником в качестве правоустанавливающего документа.</span><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="background-color:#ffffff;color:#1a1a1a;float:none;font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Однако отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.</span><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="background-color:#ffffff;color:#1a1a1a;float:none;font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Таким образом, по нашему мнению, поскольку ГОСТ Р 7.0.8-2013 является документом, рекомендованным к применению, а не обязательным для исполнения, администрация психоневрологического интерната имеет право оставить за собой принятие окончательного решения о возможности выдачи или отказа в выдаче денежных средств умершего лица, проживавшего в интернате, его наследнику на основании представленной наследником нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство.</span><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><span style="background-color:#ffffff;color:#1a1a1a;float:none;font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Отметим, что изложенная позиция является нашим экспертным мнением и может не совпадать с точкой зрения других специалистов. К сожалению, каких-либо официальных разъяснений, а также судебной практики, полностью отвечающей условиям заданного вопроса, нам найти не удалось.</span><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /><br style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px" /> <p align="justify" style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"><font color="black" style="font-size:12pt"><strong>Задайте вопрос</strong> юристу здесь: <a href="https://forms.yandex.ru/u/615f28d58895d0cf4f985c9c?source=subscribe" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://forms.yandex.ru/u/615f28d58895d0cf4f985c9c</a>.</font></p> <p align="justify" style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"><font color="black" style="font-size:13pt"><strong><u>Присоединяйтесь</u> к нам</strong> в социальных сетях: <a href="http://vk.com/nasledstvonn?source=subscribe" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ВКонтакте</a>, <a href="http://www.odnoklassniki.ru/group/51825093968097?source=subscribe" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Одноклассники</a>.</font></p><p align="justify" style="color:rgb( 26 , 26 , 26 );font-family:'ys text' , 'arial' , sans-serif;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"><font color="black" style="font-size:13pt"><strong>Наш</strong> сайт: <a href="http://nasledstvo-nn.narod.ru/?source=subscribe" rel="noopener noreferrer" target="_blank">nasledstvo-nn.narod.ru</a>.</font></p></div></div><div> </div><div> </div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-57726241825337013722023-03-17T12:24:00.003+03:002023-03-17T12:25:03.605+03:00В ООО три учредителя - физических лица, один из которых умер в мае 2019 г., в наследство еще никто не вступил. Решение общего собрания учредителей о распределении чистой прибыли по результатам 2018 г. ежемесячно принималось в январе 2019 г. Как начислять и выплачивать дивиденды за 2018 г. в сложившейся ситуации?
<br><br>
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
<br>В приведенных обстоятельствах начисление дивидендов должно осуществляться в обычном порядке в отношении всех участников общества, в том числе умершего лица, с учетом его доли. Общество обязано выплатить дивиденды, начисленные в отношении данного участника, его наследнику после принятия последним наследства. В случае же, если такая прибыль наследником (наследниками) не будут востребована, она подлежит восстановлению в составе нераспределенной прибыли общества по окончании трех лет, исчисляемых с момента окончания срока, установленного для ее выплаты.
<br>Кроме того, общество вправе (не обязано) внести сумму невостребованных дивидендов умершего участника общества в депозит нотариуса. Поскольку такое действие само по себе означает исполнение обязанности общества по выплате дивидендов, оно не повлечет за собой последствий в виде обязанности восстановления невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли по истечении соответствующего срока в случае необращения за ними наследников.
<br><br>
Обоснование вывода:
<br>Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Такое решение принимается общим собранием участников общества. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом общества или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними. При этом срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества (п. 3 ст. 28 Закона об ООО). В силу п. 1 ст. 24 Закона об ООО при распределении прибыли не учитываются доли, принадлежащие обществу. В отношении доли умершего участника общества аналогичных положений Закон об ООО не содержит.
<br>В связи с этим отметим, что обязательство по выплате распределенной прибыли общества не является неразрывно связанным с личностью наследодателя и не прекращается со смертью участника общества (п. 2 ст. 418 ГК РФ, постановление ФАС Северо-Западного округа от 07.03.2007 N А56-14002/2006). Поэтому наследник имеет право на получение части уже распределенной прибыли общества, полагавшейся наследодателю при жизни (постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.05.2011 N Ф07-2894/11). Соответственно, распределенная, но не полученная прибыль общества, приходящаяся на долю умершего участника, может быть получена наследниками.
<br>Доля в уставном капитале ООО входит в состав наследства умершего участника (п. 1 ст. 1176 ГК РФ). Она переходит к наследникам, если уставом общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия остальных участников общества (п. 6 ст. 93 ГК РФ, п. 8 ст. 21 Закона об ООО). Согласно п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (по общему правилу - день смерти наследодателя) независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Сказанное в равной степени относится и к наследуемой доле в уставном капитале общества - она считается принадлежащей наследнику со дня открытия наследства, но при условии, что наследник совершил действия по его принятию.
<br>Общий срок, в пределах которого наследник должен принять наследство, установлен п. 1 ст. 1154 ГК РФ - шесть месяцев со дня открытия наследства. При этом действия по принятию наследства могут быть совершены в любой момент этого срока, и именно после этого у общества возникает обязанность выплатить дивиденды конкретному лицу. Следовательно, наследник получает право на получение дивидендов начисленных, но не выплаченных наследодателю, со дня открытия наследства при условии совершения им действий по принятию наследства (косвенно данный вывод подтверждает постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.06.2013 N Ф01-9236/13).
<br>Таким образом, в сложившейся ситуации обществу следует начислять дивиденды в общем порядке в отношении всех участников общества, включая умершего участника, с учетом его доли. Начисленную в отношении этого участника часть распределенной прибыли общества следует выплатить наследнику (наследникам) после принятия этим лицом (лицами) наследства. В случае если такая прибыль не будет востребована наследниками, то она согласно п. 4 ст. 28 Закона об ООО по окончании трех лет, исчисляемых с момента окончания срока, установленного для ее выплаты в соответствии с п. 3 указанной статьи, подлежит восстановлению в составе нераспределенной прибыли общества.
<br>Также отметим, что гражданское законодательство предусматривает специальный порядок исполнения обязательства в случаях, когда непосредственное исполнение кредитору по тем или иным причинам невозможно. В частности, при отсутствии кредитора (уполномоченного им лица) в месте исполнения обязательства либо при уклонении кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны, должник вправе внести причитающиеся с него деньги в депозит нотариуса. Внесение денежной суммы в депозит нотариуса считается исполнением обязательства. Нотариус, в депозит которого внесены деньги, извещает об этом кредитора (п.п. 1, 2 ст. 327 ГК РФ, смотрите также п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7). В соответствии с частью третьей ст. 87 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-I принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг производится нотариусом по месту исполнения обязательства (которое определяется в соответствии со ст. 316 ГК РФ). В этом случае обязанность по извещению кредитора об исполнении обязательства и по передаче полученного от должника будет лежать на нотариусе.
<br>Иными словами в рассматриваемой ситуации общество может внести сумму невостребованных дивидендов в депозит нотариуса. В этом случае обязательство по выплате дивидендов будет исполнено, восстанавливать сумму невостребованных дивидендов по истечении установленного законом срока в составе нераспределенной прибыли ООО не потребуется.
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-41874508655495459462022-03-23T10:08:00.003+03:002022-03-23T10:08:57.245+03:00На момент смерти физического лица были заключены и действовали несколько договоров аренды<p> Физическое лицо было зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя и имело несколько объектов недвижимого имущества в собственности. Данные объекты сдавались в аренду в том числе юридическим лицам. На момент смерти этого физического лица были заключены и действовали несколько договоров аренды недвижимого имущества. Завещание не оформлялось, открыто наследственное дело и имеются несколько наследников.</p><p style="margin: 0px 0px 20px;">Каким образом возможно организовать управление данным бизнесом ИП с момента его смерти и до момента выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам?</p><p style="margin: 0px 0px 20px;"><br /></p><p style="margin: 0px 0px 20px;">Согласно п. 1 ст. 1171 ГК РФ для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в статьях 1172 и 1173 настоящего Кодекса, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им. Таким образом, перечень мер по управлению наследственной массой является открытым. Теоретически возможно принятие любых таких мер, не противоречащих закону. Однако регламентирована действующим гражданским законодательством только одна из них - учреждение в отношении наследственного имущества доверительного управления.</p><a name="cutid1" style="border-bottom: 1px solid rgba(0, 163, 217, 0.25); color: #00a3d9; cursor: pointer; display: inline-block;" target="_self"></a><p style="margin: 0px 0px 20px;">Так, в соответствии с п. 1 ст. 1173 ГК РФ*(1) если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале корпоративного юридического лица, пай, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со статьей 1026 настоящего Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. При этом практика толкует приведенную норму как обязывающую нотариуса заключить договор доверительного управления наследственным имуществом при наличии к тому оснований (смотрите, к примеру, апелляционное определение СК по гражданским делам Камчатского краевого суда от 1 июня 2017 г. по делу N 33-1140/2017, апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда от 20 февраля 2018 г. по делу N 11-2694/2018).</p><p style="margin: 0px 0px 20px;">Под управлением наследственным имуществом понимается деятельность по осуществлению вещных и иных прав в составе наследства, а также реализация распорядительных правомочий в отношении наследственного имущества*(2). Недвижимое имущество в составе наследственной массы, безусловно, предполагает необходимость осуществления такой деятельности. А п. 1 ст. 1013 ГК РФ прямо упоминает отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, в числе имущества, которое может быть объектом доверительного управления. Поэтому в практике встречаются случаи учреждения нотариусом доверительного управления таким имуществом (смотрите, например, апелляционное определение СК по гражданским делам Новосибирского областного суда от 13 июня 2017 г. по делу N 33-5464/2017, апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда от 24 сентября 2013 г. по делу N 11-9731/2013).</p><p style="margin: 0px 0px 20px;">При этом необходимость принятия мер по управлению наследственной массой связывается ст.ст. 1171, 1173 ГК РФ именно с характером имущества, а не со статусом наследодателя. Поэтому учреждение доверительного управления наследственным имуществом возможно также и в отношении наследственной массы наследодателя - индивидуального предпринимателя (смотрите, к примеру, апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 13 апреля 2017 г. по делу N 33-10358/2017, апелляционное определение СК по гражданским делам Ульяновского областного суда от 25 октября 2016 г. по делу N 33-5130/2016, решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 июня 2010 г. по делу N А60-9510/2009, решение Арбитражного суда Республики Коми от 19 декабря 2011 г. по делу N А29-3672/2011).</p><p style="margin: 0px 0px 20px;">Особенности договора доверительного управления наследственным имуществом определены в ст. 1173 ГК РФ. Кроме того, необходимо учитывать и иные положения ГК РФ. В частности, если в числе наследников есть несовершеннолетние, на заключение договора доверительного управления наследственным имуществом необходимо согласие их законных представителей (определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 78-КГ15-7).</p><p style="margin: 0px 0px 20px;">Также обращаем внимание на то, что в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, изложенными в п. 56 постановления от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", по истечении сроков, указанных в п. 4 ст. 1171 ГК РФ, наследник, принявший наследство, вправе сам учредить доверительное управление в соответствии с правилами главы 53 ГК РФ.</p><p style="margin: 0px 0px 20px;"><br style="background-color: white; color: #242f33; font-family: "PT Serif", Georgia, Times, serif; font-size: 20px;" /></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-4297256515160743652021-09-09T10:27:00.003+03:002021-09-09T10:27:00.223+03:00Наследодатель умер, не оставив завещание<p>Наследодатель умер в 2019 году в г. Москве, не оставив завещание.</p><p>Из наследственной массы имеется только комната в квартире.</p><p>Из наследников первой очереди есть супруга и дети от первого брака.</p><p>Супруга не имеет сведений о том, где находятся дети наследодателя от первого брака.</p><p>Нужно ли наследнице - супруге наследодателя сообщить нотариусу о том, что у наследодателя имеются еще наследники (дети наследодателя от первого брака)?</p><p>В чем будет риск, если она не сообщит нотариусу о детях наследодателя (иных наследниках)?</p><p>Как нужно разыскивать наследников в случае, если супруга не знает об их местонахождении? Будет ли нотариус их разыскивать?</p><p>Нужно ли наследнице производить оценку единственного имущества наследодателя - комнаты в квартире?</p><p><br /></p><p>В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. При наследовании по закону к наследованию призываются наследники в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). В силу ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.</p><p>Для принятия наследства наследник должен его принять (ст. 1152 ГК РФ). Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.</p><p>Как следует из ст. 62 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (далее - Основы), п. 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты (Протокол N 02/06 от 27-28 февраля 2006 г.) (далее - Методические рекомендации), в заявлении о принятии наследства, поданном в письменной форме, указываются следующие сведения:</p><p>- фамилия, имя, отчество (если оно есть) наследника и наследодателя;</p><p>- дата смерти наследодателя и последнее место жительства наследодателя;</p><p>- волеизъявление наследника о принятии наследства;</p><p>- основание (основания) наследования (завещание, родственные и другие отношения);</p><p>- дата подачи заявления.</p><p>В заявлении указываются также иные сведения в зависимости от известной наследнику информации (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества и пр.).</p><p>При подаче заявления нотариус разъясняет наследнику, принимающему наследство, его права и обязанности, возникающие в связи с принятием наследства, иные вопросы, касающиеся правового регулирования оформления его наследственных прав (п. 22 Методических рекомендаций).</p><p>С целью фиксации документальной информации, необходимой для удостоверения нотариусом перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, нотариус заводит наследственное дело (п. 5 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27-28 февраля 2007 г. (Протокол N 02/07) (извлечение)). Согласно п. 11 данных Методических рекомендаций производство по наследственному делу включает в себя в том числе уведомление наследников и заинтересованных лиц о факте открытия наследства.</p><p>Отметим, что по смыслу ст. 61 Основ нотариус вправе публично сообщить об открытии наследства, в том числе путем оповещения тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. При этом информация об открытом наследственном деле может быть размещена в виде публичного извещения в сети Интернет (письмо Федеральной нотариальной палаты от 11 марта 2016 г. N 749/03-16-3).</p><p>Соответственно, законодателем не предусмотрены полномочия нотариуса по обязательному розыску иных наследников при отсутствии сведений о них.</p><p>Вместе с тем, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок для принятия наследства по другим уважительным причинам, он вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении данного срока и признании его принявшим наследство (ст. 1155 ГК РФ). По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (п. 3 ст. 1155 ГК РФ). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.</p><p>Судебная практика по данному вопросу разнообразна и противоречива (смотрите, например: п. 5.9 Энциклопедии судебной практики. Приобретение наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока (Ст. 1155 ГК)). Поэтому во избежание дальнейших недоразумений и судебных споров между наследниками одной очереди (супругой наследодателя и его детьми от первого брака) полагаем целесообразным в заявлении о принятии наследства указать всю имеющуюся информацию о других наследниках.</p><p>Отметим, что оценка наследственного имущества необходима для уплаты государственной пошлины (п. 21 Основ) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону, а также при разделе данного имущества между наследниками, установлении пределов ответственности наследника по долгам наследодателя.</p><p>Так, согласно п. 22 ст. 333. 24 НК РФ за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:</p><p>- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;</p><p>- другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей.</p><p>Однако, в силу ст. 333.38 НК РФ от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти.</p><div><br /></div>
<!--subscribeEnd-->Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-64192603083726340152021-06-09T18:22:00.004+03:002021-06-10T09:10:48.011+03:00Собственник жилого помещения умер. Наследники у умершего собственника имеются<p>Собственник жилого помещения умер. Наследники у умершего собственника имеются, однако официально в наследство не вступали, право собственности наследников на наследственное имущество не зарегистрировано. При этом квартирой наследодателя они пользуются на регулярной основе, сдавая в аренду.</p><p>Кто должен оплачивать коммунальные услуги?</p><p><br /></p><p>Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (ч. 3 ст. 31 ЖК РФ).</p><p>Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.</p><p>На основании ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.</p><p>При этом в силу положений п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства*(1) независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Аналогичные разъяснения приведены в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - Постановление Пленума N 9).</p><p>В п. 11 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" уточнено, что в том случае, если наследодателю принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику независимо от государственной регистрации права на недвижимость.</p><p>Сама же по себе государственная регистрация прав на недвижимое имущество носит заявительный характер и представляет собой юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости").</p><p>Отметим, что принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) или совершением действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Такими действиями, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства, в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания, иные действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу (п. 36 Постановления Пленума N 9). По нашему мнению, сдача наследственного имущества в аренду относится к фактическим действиям по принятию наследства, соответственно, полагаем, что наследники приняли наследство надлежащим образом.</p><p>Соответственно, с момента открытия наследства (смерти наследодателя) у наследников возникло право собственности на спорную квартиру, и к ним в порядке универсального правопреемства перешли все права и обязанности, связанные с владением и пользованием данной квартирой, включая и обязанность по внесению платы за жилое помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ).</p><p>В случае невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги образовавшаяся задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг может быть взыскана с наследников в судебном порядке. При этом за несвоевременно или не полностью внесенную плату за жилое помещение и коммунальные услуги с собственников может быть взыскана пеня в порядке, предусмотренном ч. 14 ст. 155 ЖК РФ. В этой связи обратите внимание на судебную практику: смотрите, например, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 27 октября 2015 г. по делу N 33-18688/2015, апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 20 ноября 2018 г. по делу N 33-46989/2018, апелляционное определение Челябинского областного суда от 07 октября 2016 г. по делу N 11-14576/2016, решение Первомайского районного суда г. Новосибирска Новосибирской области от 14 августа 2013 г. по делу N 2-1439/2013 ("...свидетели... подтвердили факт того, что Липин Э.В. распорядился наследственным имуществом после смерти наследодателя матери Л., сдавая квартиру для проживания посторонним гражданам..."), решение Магаданского городского суда Магаданской области от 21 ноября 2018 г. по делу N 2-2829/2018 ("...В связи с невозможностью получения сведений о наличии лиц, вступивших в права наследования имуществом умершего должника, ссылаясь на положения статьи 1175 Гражданского кодекса РФ, просили суд оказать содействие в установлении круга наследников умершего лица и взыскать с них задолженность...").</p><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-85111311875890990512020-11-25T18:09:00.003+03:002020-11-25T18:09:53.219+03:00Является ли сдача в аренду жилого дома (дом был получен в порядке наследования) ИП или юридическому лицу предпринимательской деятельностью?<p> Является ли сдача в аренду жилого дома (дом был получен в порядке наследования) ИП или юридическому лицу предпринимательской деятельностью?</p><p><br /></p><p>По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:</p><p>Полученный по наследству жилой дом, временно в силу обстоятельств сдаваемый наследником (который не планирует осуществлять эту деятельность на постоянной основе) в аренду, не считается используемым налогоплательщиком в предпринимательской деятельности и не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).</p><p><br /></p><p>Обоснование позиции:</p><p>Отметим, что согласно ст. 2 ГК РФ квалифицирующим признаком предпринимательской деятельности является систематическое получение прибыли, в частности, от пользования имуществом. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ. При этом осуществление гражданином предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или ЮЛ влечет наступление административной или уголовной ответственности (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 171 УК РФ)*(1).</p><p>Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве ИП. В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве ИП (п. 1 ст. 23 ГК РФ).</p><p>Согласно письму МНС РФ от 06.07.2004 N 04-3-01/398 сдача квартиры внаем выступает одним из способов реализации законного права гражданина на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом и не является предпринимательской деятельностью (смотрите также Постановление Мирового судьи судебного участка N 2 по Бавлинскому судебному району Республики Татарстан от 30.12.2016 N 5-700/16).</p><p>Аналогичная позиция изложена в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 18.11.2004 N 23, согласно которой в тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. По сути, данный вывод означает, что сдача в аренду недвижимого имущества при указанных условиях не является предпринимательской деятельностью.</p><p>Кроме того, вопрос о квалификации той или иной деятельности физических лиц в качестве предпринимательской должен разрешаться правоприменительными органами на основании фактических обстоятельств конкретного дела (определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 N 1770-О, п. 20 письма ФНС России от 24.12.2015 N СА-4-7/22683@).</p><p>Мнение о критериях осуществления предпринимательской деятельности в связи со сдачей гражданином в аренду нежилого помещения высказала также ФНС России в письме от 08.02.2013 N ЕД-3-3/412@. Со ссылками на ГК РФ налоговая служба отмечает, что самого по себе факта совершения гражданином сделок на возмездной основе для признания гражданина предпринимателем недостаточно, если совершаемые им сделки не образуют деятельности. О наличии в действиях гражданина признаков предпринимательской деятельности могут свидетельствовать, в частности, следующие факты:</p><p>- изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;</p><p>- хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок;</p><p>- взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный период времени сделок;</p><p>- устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.</p><p>В письме также подчеркивается, что признаки предпринимательской деятельности носят оценочный характер, поэтому квалифицировать в соответствии с ними деятельность физического лица по сдаче в аренду собственного имущества возможно только при наличии полной и всесторонней информации обо всех обстоятельствах его деятельности. Смотрите также п. 28 письма ФНС России от 24.12.2015 N СА-4-7/22683@ и определение Верховного Суда РФ от 08.04.2015 N 59-КГ15-2.</p><p>Иными словами, если применить данную логику к рассматриваемой ситуации, то полученное по наследству имущество, временно в силу обстоятельств сдаваемое наследником (который не планирует осуществлять эту деятельность на постоянной основе) в аренду, не считается используемым налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.</p><p>При этом практика судов общей юрисдикции указывает на неправомерность привлечения ФЛ к административной ответственности за незаконное предпринимательство по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ по следующим основаниям:</p><p>1) сдача в аренду (наем) принадлежащего физическому лицу на праве собственности имущества является юридическим актом, удостоверяющим факт использования собственником своего законного права на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом, и потому не содержит необходимых элементов, характеризующих "экономическую деятельность" (Постановление МС СУ N 64 Октябрьского района г. Омска Омской области от 11.01.2018 N 5-9/18, Постановление МС СУ N 4 по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан от 16.04.2015 N 5-226/15);</p><p>2) арендодатель получает обусловленный договором аренды доход в виде арендной платы, поименованный в ст. 208 главы 23 НК РФ и являющийся объектом налогообложения по налогу на доходы по ставке 13 процентов, но при этом не осуществляет на свой риск какую-либо экономическую деятельность, поскольку именно арендатор осуществляет деятельность с использованием арендованного имущества (Постановление МС СУ N 11 Промышленного района г. Ставрополя Ставропольского края от 29.11.2017 N 5-517/11/17);</p><p>3) действующее законодательство не содержит запрета на приобретение физическим лицом нежилого помещения и, как следствие, наличие у этого лица права владения и распоряжения таким нежилым помещением, т.е. прав собственника имущества, предусмотренных ст. 209 ГК РФ, в том числе по сдаче такого помещения в аренду (Постановление МС СУ N 6 по Московскому судебному району города Казани Республики Татарстан от 12.03.2018 N 5-241/18).</p><p>О том, что закон связывает необходимость регистрации физлица в качестве ИП с осуществлением им деятельности особого рода, а не просто с совершением возмездных сделок, свидетельствуют также письма ФНС России от 25.02.2013 N ЕД-2-3/125@, от 08.02.2013 N ЕД-3-3/412@, Минфина России от 28.12.2012 N 03-04-05/10-1454, от 01.06.2010 N 03-04-05/3-302, от 17.11.2009 N 03-04-05-01/808.</p><p>Вопрос о том, является ли сдача имущества в аренду предпринимательской деятельностью, в каждом конкретном случае должен решаться с учетом целого ряда факторов, а именно с учетом длительности периода аренды, направленности действий на систематическое получение прибыли и другое. Аналогичной позиции придерживаются и судебные органы (смотрите, например, постановления ФАС Поволжского округа от 04.09.2008 N А57-6655/07, ФАС Северо-Кавказского округа от 21.12.2006 N Ф08-6481/2006-2689-А, ФАС Волго-Вятского округа от 28.04.2004 N А38-4668-5/85-2004).</p><p>При наличии достаточных оснований считать, что вышеуказанные признаки присутствуют, ФЛ обязано зарегистрироваться в качестве предпринимателя без образования юридического лица (смотрите письмо Минфина России от 26.10.2017 N 03-04-05/70443). При отсутствии вышеуказанных признаков ФЛ, сдающее имущество в аренду, вправе не регистрироваться в качестве ИП (письма Минфина РФ от 16.08.2010 N 03-04-05/3-462, от 17.11.2009 N 03-04-05-01/808, от 22.09.2006 N 03-05-01-03/125).</p><p>Так, суды признают деятельность по предоставлению имущества в аренду юридическим лицам предпринимательской по следующим юридическим фактам: деятельность имеет длительный характер, систематически приносит доход, ряд объектов недвижимости не может использоваться в личных целях собственника, и целью их использования является получение дохода от предоставления третьим лицам за плату, устойчивые связи с арендатором (неоднократное заключение договоров аренды с одним и тем же лицом (смотрите Апелляционное определение СК по административным делам Иркутского областного суда от 26.02.2019 по делу N 33а-1459/2019, Решение Рубцовского городского суда Алтайского края от 10.05.2017 по делу N 2а-1697/2017, Решение Буденновского городского суда Ставропольского края от 25.12.2017 по делу N 2а-1423/2017), длительное оказание услуг краткосрочного проживания в гостевом доме с меблированными комнатами (Постановление МС СУ N 1 г. Анапа Краснодарского края от 15.11.2017 N 5-1633/17).</p><p>Таким образом, если сдача имущества в аренду осуществляется при наличии признаков предпринимательской деятельности, ФЛ обязано зарегистрироваться в качестве предпринимателя без образования юридического лица или может применять специальный налоговый режим НПД в отношении доходов от сдачи в аренду жилого помещения (при соблюдении ограничений, предусмотренных Законом N 422-ФЗ)*(2).</p><p>При этом ФЛ, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность по сдаче внаем жилья, вправе применять также патентную систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения (письмо Минфина России от 26.01.2018 N 03-04-05/4451).</p><p>Подытоживая изложенное, применительно к рассматриваемой ситуации мы не видим достаточных оснований для признания деятельности по сдаче в аренду жилого дома юридическому лицу предпринимательской и необходимости в связи с этим регистрации физического лица - собственника жилого дома в качестве индивидуального предпринимателя.</p><p><br /></p><p>*(1) В соответствии с ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве ИП или без государственной регистрации в качестве юридического лица влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. Ответственность по ст. 171 УК РФ: штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев.</p><p>*(2) С 01.01.2019 в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход (далее - НПД), без государственной регистрации в качестве предпринимателей (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" (далее - Закон N 422-ФЗ). При соблюдении ограничений, предусмотренных Законом N 422-ФЗ, ФЛ, которое получает доход от сдачи в аренду жилого помещения, может применять специальный налоговый режим НПД в отношении доходов от сдачи в аренду жилого помещения (смотрите Энциклопедию решений. Налогообложение самозанятых лиц; Энциклопедию решений. Плательщики НПД).</p><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-45529477102077871902020-05-28T12:24:00.000+03:002020-05-28T13:12:49.563+03:00Нужно ли оформлять переход доли в ЕГРЮЛ<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
В 2015 году в ООО умер участник, в 2019 году наследник получил свидетельство о праве на наследство.<br />
Согласно уставу общества доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных участников общества. Согласие остальных участников на переход доли к наследнику не требуется. Уставом ООО предусмотрена возможность выхода участника из общества независимо от согласия других его участников.<br />
<br />
Нужно ли оформлять переход доли в ЕГРЮЛ или можно выплатить долю наследнику на основании его волеизъявления без регистрации в ЕГРЮЛ?<br />
<br />
Как должен определяться размер доли для выплаты наследнику? Какие при этом оформляются документы? Кто должен подавать заявления в налоговый орган о внесении изменений в ЕГРЮЛ?<br />
<br />
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:<br />
Распорядиться своей долей в уставном капитале общества наследник вправе после внесения в ЕГРЮЛ сведений о его участии в обществе. Для этого наследнику необходимо подать в регистрирующий орган заявление по форме N Р14001 с приложением нотариально засвидетельствованных копий свидетельства о смерти физического лица (участника общества) и свидетельства о праве на наследство.<br />
В случае выхода наследника (сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ) из общества путем отчуждения своей доли обществу, наследник вправе претендовать на выплату ему действительной стоимости доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.<br />
<br />
Обоснование вывода:<br />
На основании ст. 1110, п. 1 ст. 1112, п. 1 ст. 1176 ГК РФ, п. 8 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) в случае смерти участника общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО, общество) доля в уставном капитале общества входит в состав наследства и переходит к наследникам участника общества, если иное не предусмотрено уставом ООО.<br />
В силу п. 12 ст. 21 Закона об ООО доля в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 названного закона. По смыслу приведенной нормы она распространяется на все случаи приобретения доли в уставном капитале ООО, включая те случаи, когда основанием такого приобретения является наследование. Ни из законодательства, ни из судебной практики прямо не следует, что момент возникновения прав на долю к наследнику определяется исходя из положений ГК РФ о наследовании. Таким образом, в рассматриваемой ситуации, несмотря на наличие свидетельства о праве на наследство, доля, принадлежавшая умершему участнику, в силу прямого указания закона не может считаться перешедшей к наследнику до внесения сведений о его участии в обществе в ЕГРЮЛ. Следовательно, до внесения таких сведений в ЕГРЮЛ, как нам представляется, невозможно распорядиться данной долей (частью доли), в частности, путем отчуждения ее самому обществу при выходе из состава участников (подробнее о выходе участника из общества смотрите Энциклопедию решений. Выход участника из ООО).<br />
<br />
Кроме того, действующий порядок выхода участника из общества предполагает нотариальное удостоверение соответствующего заявления участника. При этом информация о статусе заявителя устанавливается нотариусом на основании сведений из ЕГРЮЛ (смотрите п. 27 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования (утвержден решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28.08.2017 N 10/17 и приказом Министерства юстиции РФ от 30.08.2017 N 156)).<br />
Поэтому в рассматриваемой ситуации в ЕГРЮЛ следует внести изменения, связанные с переходом доли в уставном капитале ООО к наследнику. Для этого наследник должен представить в регистрирующий орган заявление по форме N Р14001, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@, удостоверенное подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. К заявлению должны быть приложены нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о смерти физического лица (участника общества) и свидетельства о праве на наследство (смотрите письма Минфина России от 28.04.2018 N 03-12-13/29300, УФНС России по г. Москве от 31.07.2018 N 12-22/165547@). После внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений наследник сможет распорядиться принадлежащей ему долей в уставном капитале общества любым не противоречащим закону способом.<br />
<br />
В случае выхода участника общества из общества в соответствии со ст. 26 Закона об ООО его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости (п. 6.1 ст. 23 Закона об ООО) (подробнее об определении размера действительной стоимости доли смотрите Энциклопедию решений. Действительная стоимость доли в уставном капитале ООО). В связи с этим отметим, что отчет о рыночной стоимости доли в уставном капитале общества необходим нотариусу исключительно для исчисления размера тарифа за выдачу свидетельства о праве на наследство (смотрите п. 2.6 Методических рекомендаций по теме "О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью" (утверждены на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28-29 мая 2010 г.)).</div>
<!--subscribeEnd-->Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-3014053749967448352020-03-21T11:45:00.002+03:002020-03-21T14:55:42.033+03:00Как вступить в наследство по закону, не выезжая из больницы?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
В больнице на паллиативной помощи лежит тяжелый больной. Ему пришло письмо от сводного брата, что у него умер отец и ему надо вступить в наследство или отправить доверенность. Данный больной, конечно, не сможет приехать, так как он не ходячий.<br />
Как ему вступить в наследство по закону, не выезжая из больницы?<br />
<br />
Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства*(1) нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (абзац 1 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).<br />
При этом гражданское законодательство не относит принятие наследства к действиям, которые гражданин может совершить только лично и очно. Так, абзац 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ предусматривает передачу заявления наследника нотариусу другим лицом или пересылку этого заявления по почте, а абзац 3 допускает принятие наследства через представителя.<br />
Соответственно, помимо очной подачи заявления нотариусу о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство возможны еще три формы обращений.<br />
1) Передача заявления наследника нотариусу другим лицом.<br />
Для этого наследник должен самостоятельно составить заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство*(2). При этом подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Кодекс содержит прямую отсылку к п. 3 ст. 185.1 ГК РФ, предоставляющему право удостоверять доверенности в том числе администрации стационарного лечебного учреждения, в котором гражданин находится на излечении*(3).<br />
При соблюдении этих условий в рассматриваемой ситуации родственник наследника может передать составленное последним заявление нотариусу*(4).<br />
К заявлению рекомендуется прикладывать свидетельство о смерти наследодателя, документы о его родстве с наследником, документы о его проживании в соответствующем нотариальном округе, завещание (при его наличии). В литературе указывается, что заявление о принятии наследства (в отличие от заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство) не подразумевает выдачу свидетельства о праве на наследство, поэтому должно быть принято независимо от того, приложены ли к нему какие-либо документы, доказаны ли наследником какие-либо факты и т.п.*(5) Об открытии наследственного дела можно узнать с помощью специального сервиса на сайте Федеральной нотариальной палаты: https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/.<br />
2) Пересылка заявления наследника нотариусу по почте.<br />
Данный способ аналогичен первому за исключением того, что заявление нотариусу передает не третье лицо, а специализированная организация связи - почтовая служба. Закон для такой ситуации также требует заверения подписи наследника на заявлении уполномоченным лицом (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).<br />
3) Обращение третьего лица к нотариусу по доверенности от наследника.<br />
Для этого наследник выдает на имя третьего лица доверенность, в которой должно быть специально предусмотрено полномочие на принятие наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Предъявив такую доверенность нотариусу, представитель сможет самостоятельно подать заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство от имени наследника, а также совершить иные действия, необходимые для оформления наследственных прав.<br />
Поскольку данная доверенность не относится к перечисленным в п. 3 ст. 185.1 ГК РФ, удостоверить ее может либо нотариус, либо лица, перечисленные в п. 2 ст. 185.1 ГК РФ. Администрация больницы к последним не относится. Несмотря на необходимость буквального толкования п. 2 ст. 185.1 ГК РФ, мы придерживаемся мнения о том, что, учитывая паллиативный характер лечения пациента, в рассматриваемой ситуации справедливо было бы применить пп. 4 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ по аналогии и допустить заверение доверенности администрацией больницы. В любом случае избежать рисков различных толкований закона поможет заверение подписи наследника нотариусом, который может выехать в больницу для совершения нотариального действия вне места своей работы (ст. 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I).<br />
Отметим, что все перечисленные способы заочного принятия наследства имеют один изъян: риск недобросовестного поведения родственника, действующего в качестве нарочного или представителя, а равно факт неисполнения почтой своих обязательств по пересылке лежит на наследнике. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Если наследник пропустит шестимесячный срок, он сможет принять наследство только по решению суда о восстановлении срока принятия наследства (по уважительным причинам) или об установлении фактического принятия наследства.<br />
По нашему мнению, данный риск можно исключить путем передачи заявления и иных документов нотариусу по месту открытия наследства другим нотариусом в порядке ст. 86 Основ (п. 5.22 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав). Однако совершение нотариальных действий по общему правилу осуществляется за плату.<br />
<br />
К сведению:<br />
За выдачу свидетельства о праве на наследство по закону уплачивается государственная пошлина в размере, определенном в п. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ. Льготы при обращении за совершением нотариальных действий установлены ст. 333.38 НК РФ.<br />
<br />
<br />
*(1) Согласно ч. 1 ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя в Российской Федерации, исключения смотрите в ч. 2 данной статьи. При этом оформление наследственных прав на имущество граждан, умерших 1 января 2015 года и позднее, осуществляется любым нотариусом на территории нотариального округа субъекта Российской Федерации по месту открытия наследства (п. 1.3 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол N 03/19).<br />
*(2) Смотрите примерные формы таких заявлений:<br />
- примерная форма заявления о принятии наследства;<br />
- примерная форма заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.<br />
*(3) Федеральная нотариальная палата полагает, что закон в этой части содержит описку, и законодатель предусмотрел отсылку не к п. 3, а к п. 2 ст. 185.1 ГК РФ (п. 5.19 вышеупомянутых Методических рекомендаций). У данной позиции есть основания, поскольку в прежней редакции отсылка в п. 1 ст. 1153 ГК РФ давалась к п. 3 ст. 185 ГК РФ, который был аналогичен нынешнему п. 2 ст. 185.1 ГК РФ.<br />
Если исходить из этой позиции, администрация больницы не вправе засвидетельствовать подпись пациента на заявлении, поскольку в данном пункте названы только администрации стационарной организации социального обслуживания, в которой проживает гражданин, или руководитель (его заместитель) соответствующего органа социальной защиты населения (пп. 4 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ). Поскольку п. 2 ст. 185.1 ГК РФ устанавливает перечень исключений из общего правила удостоверения доверенностей нотариусами, по общим правилам толкования этот перечень должен применяться буквально.<br />
Тем не менее даже если согласиться с толкованием Федеральной нотариальной палаты, то, на наш взгляд, учитывая паллиативный характер лечения пациента, в рассматриваемой ситуации справедливо было бы применить пп. 4 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ по аналогии.<br />
Избежать рисков различных толкований закона в любом случае поможет заверение подписи наследника нотариусом, который может выехать в больницу для совершения нотариального действия вне места своей работы (ст. 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I).<br />
*(4) Согласно п. 5.20 Методических рекомендаций заявление о принятии наследства, подпись наследника на котором засвидетельствована в порядке ст. 1153 ГК РФ, может быть передано нотариусу по месту открытия наследства другим лицом (например, иным наследником, курьером, нотариусом) как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена в порядке ст. 103.8 Основ.<br />
В последнем случае документы по просьбе заявителя передаются нотариусу по месту открытия наследства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на адрес его электронной почты либо выдаются на личном приеме заявителю на отчуждаемом машинном носителе (CD/DVD-ROM, флеш-картах или иных устройствах, используемых для переноса информации) (п. 203 Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 16 апреля 2014 г. N 78).<br />
Такой отчуждаемый машинный носитель может представить нотариусу по месту открытия наследства любое лицо.<br />
*(5) Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. [и др.]. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий (под ред. д.ю.н., проф. А.П. Сергеева; издание второе, перераб. и доп.). - М.: "Проспект", 2016. - 384 с. Смотрите п. 2 комментария к ст. 1153 ГК РФ.<br />
<div>
<br /></div>
</div>
<!--subscribeEnd-->Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-10198794320761825512020-03-05T12:17:00.001+03:002020-03-05T12:17:10.802+03:00Телеграм-канал о наследовании<div>Мы ведем в «Телеграме» канал с советами о наследовании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежую информацию:</div><div>@nasledstvo_info</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-80914861362250850252019-09-26T21:50:00.001+03:002019-09-26T21:51:04.744+03:00Можно ли продать, подарить, передать по наследству либо сдать в аренду (распорядиться) земельный участок<p dir="ltr">Можно ли продать, подарить, передать по наследству либо сдать в аренду (распорядиться) земельный участок, границы которого не установлены?</p>
<p dir="ltr">В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. При этом он вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.</p>
<p dir="ltr">В силу п. 3 ст. 209 ГК РФ владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (ст. 129 ГК РФ), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.</p>
<p dir="ltr">Как следует из ст. 260 ГК РФ, лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.</p>
<p dir="ltr">Согласно ч. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект права собственности является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.</p>
<p dir="ltr">В соответствии со ст.ст. 68, 70 ЗК РФ формирование земельного участка происходит посредством землеустройства и кадастрового учета. Правовым последствием проведения землеустройства является землеустроительная документация на земельный участок, а сам участок становится объектом гражданских прав.</p>
<p dir="ltr">Так, например, согласно ст. 37 ЗК РФ объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет.</p>
<p dir="ltr">В свою очередь, основанием для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав является, в том числе, межевой план, технический план или акт обследования, подготовленные в результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке (пп. 7 п. 2 ст. 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон N 218-ФЗ).</p>
<p dir="ltr">Согласно п. 6, 8 ст. 22 Закона N 218-ФЗ в графической части межевого плана*(1) указывается местоположение границ земельного участка, которые устанавливаются посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части.</p>
<p dir="ltr">В силу п. 10 ст. 22 Закона N 218-ФЗ при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории. При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном участке его границами являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка. Более подробно порядок согласования границ земельного участка регламентирован в ст. 39-40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".</p>
<p dir="ltr">Таким образом, анализ приведенных выше положений позволяет сделать вывод о том, что выступать в обороте в качестве предмета договора (например, купли-продажи, аренды, дарения) или составной части наследственного имущества может только земельный участок, границы которого на местности определены, который прошел кадастровый учет и которому в установленном порядке присвоен кадастровый номер.</p>
<p dir="ltr">*(1) Смотрите также приказ Министерства экономического развития РФ от 8 декабря 2015 г. N 921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке".</p>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-28335230399545034672019-04-15T11:20:00.001+03:002019-04-15T11:39:07.750+03:00Кто должен оплачивать коммунальные услуги?<p dir="ltr">Собственник жилого помещения умер. Наследники у умершего собственника имеются, однако официально в наследство не вступали, право собственности наследников на наследственное имущество не зарегистрировано. При этом квартирой наследодателя они пользуются на регулярной основе, сдавая в аренду. <br>
Кто должен оплачивать коммунальные услуги? <br></p>
<p dir="ltr">Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме (ч. 3 ст. 31 ЖК РФ). Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. На основании ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. При этом в силу положений п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Аналогичные разъяснения приведены в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - Постановление Пленума N 9). В п. 11 постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" уточнено, что в том случае, если наследодателю принадлежало недвижимое имущество на праве собственности, это право переходит к наследнику независимо от государственной регистрации права на недвижимость. Сама же по себе государственная регистрация прав на недвижимое имущество носит заявительный характер и представляет собой юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого имущества (ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). Отметим, что принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) или совершением действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Такими действиями, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства, в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания, иные действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу (п. 36 Постановления Пленума N 9). По нашему мнению, сдача наследственного имущества в аренду относится к фактическим действиям по принятию наследства, соответственно, полагаем, что наследники приняли наследство надлежащим образом. Соответственно, с момента открытия наследства (смерти наследодателя) у наследников возникло право собственности на спорную квартиру, и к ним в порядке универсального правопреемства перешли все права и обязанности, связанные с владением и пользованием данной квартирой, включая и обязанность по внесению платы за жилое помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ). В случае невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги образовавшаяся задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг может быть взыскана с наследников в судебном порядке. При этом за несвоевременно или не полностью внесенную плату за жилое помещение и коммунальные услуги с собственников может быть взыскана пеня в порядке, предусмотренном ч. 14 ст. 155 ЖК РФ. В этой связи обратите внимание на судебную практику: смотрите, например, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 27 октября 2015 г. по делу N 33-18688/2015, апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 20 ноября 2018 г. по делу N 33-46989/2018, апелляционное определение Челябинского областного суда от 07 октября 2016 г. по делу N 11-14576/2016, решение Первомайского районного суда г. Новосибирска Новосибирской области от 14 августа 2013 г. по делу N 2-1439/2013 ("...свидетели... подтвердили факт того, что Липин Э.В. распорядился наследственным имуществом после смерти наследодателя матери Л., сдавая квартиру для проживания посторонним гражданам..."), решение Магаданского городского суда Магаданской области от 21 ноября 2018 г. по делу N 2-2829/2018 ("...В связи с невозможностью получения сведений о наличии лиц, вступивших в права наследования имуществом умершего должника, ссылаясь на положения статьи 1175 Гражданского кодекса РФ, просили суд оказать содействие в установлении круга наследников умершего лица и взыскать с них задолженность..."). </p>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-13248339341480521222018-10-11T12:00:00.001+03:002018-10-11T13:03:09.099+03:00Завещание на квартиру составлено в пользу сестры и ее дочериВ квартире, находящейся в собственности моей матери, прописаны, проживаем и несем все расходы (в том числе на ремонт) уже 11 лет я, мой муж, двое сыновей и внук. Завещание на квартиру составлено в пользу моей сестры и ее дочери. Будем ли мы иметь какие-либо права на квартиру после открытия наследства?
<br>
<br>Согласно ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин лишения, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, включать в завещание иные распоряжения. Из данной нормы следует, что ваша мама может завещать свою квартиру любому лицу, в том числе вашей сестре и ее дочери.
<br>Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом.
<br>На это указано в п. 2 ст. 292 ГК РФ. Следовательно, с вступлением в права наследства ваша сестра и ее дочь смогут потребовать выселения вашей семьи, поскольку вы обладаете только правом пользования квартирой.
<br>Довод, что вы осуществляли расходы на содержание квартиры (в том числе на ремонт), не признается основанием для сохранения за вами права пользования квартирой, поскольку это была ваша обязанность, предусмотренная ст. 31 Жилищного кодекса РФ. Данная норма предоставляет членам собственника, проживающим вместе с собственником, равные права на пользование квартирой, но и возлагает на них равные обязанности по содержанию квартиры, а также солидарную с собственником ответственность по обязательствам последнего.
<br>
<br>Справка. Членами семьи собственника, проживающими вместе с ним, считаются супруг, дети и родители. Другие родственники признаются членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов его семьи (п. 1 ст. 31 Жилищного кодекса РФ).
<br>
<br>Тем не менее возможность пользоваться квартирой после открытия наследства все-таки есть, но зависит она от следующих обстоятельств.
<br>1. Каким образом была приватизирована квартира?
<br>Приватизация государственного (муниципального) жилого помещения проводится с согласия всех несовершеннолетних и совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с нанимателем (ст. 2 Закона РФ от 04.07.91 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"). Если в момент приватизации помещения бывшие члены семьи собственника имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, правило п. 2 ст. 292 ГК РФ к ним не применяется. Так считает Пленум Верховного суда РФ (постановление от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации").
<br>Пункт 18 названного постановления гласит: давая согласие на приватизацию занимаемого по договору социального найма жилого помещения (без которого она была бы невозможна), бывшие члены семьи нанимателя исходили из того, что право пользования данным жилым помещением для них будет носить бессрочный характер и, следовательно, оно должно учитываться при переходе права собственности на жилое помещение по соответствующему основанию к другому лицу (например, купля-продажа, мена, дарение, рента, наследование).
<br>Если на момент приватизации квартиры ваша семья была прописана в ней и вы давали согласие на приватизацию, то при вступлении в права наследования на квартиру ваша сестра и ее дочь не смогут вас выселить. Возможна обратная ситуация: приватизация проходила без вашего участия (на момент приватизации вы и ваша семья не были прописаны в квартире). Тогда вы не сможете продолжать пользоваться квартирой, если новый собственник (наследница) начнет настаивать на выселении.
<br>2. Имеете ли вы право на обязательную долю в наследстве?
<br>Единственное, что может ограничить свободу завещания, - это наличие наследников, не включенных в завещание, но имеющих право на обязательную долю в наследстве. Согласно ст. 1149 ГК РФ к ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Данная категория наследников наследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Но это основание в вашей ситуации применить маловероятно, поскольку вы являетесь совершеннолетней, а в случае вашей нетрудоспособности на иждивении вы будете находиться у супруга и детей.
<br>3. Соответствие завещания нормам действующего законодательства.
<br>Согласно п. 1 ст. 1131 ГК РФ завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано недействительным, если:
<br>оно составлено наследодателем, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 171 ГК РФ);
<br>были нарушены общие правила, касающиеся формы и порядка его составления, указанные в ст. 1124 ГК РФ.
<br>Поскольку завещание - сделка, совершаемая действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме.
<br>В соответствии со ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не понимает значения своих действий или не руководит ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека, а сделки от его имени совершаются опекуном.
<br>Доказать наличие нарушений психической деятельности наследодателя можно, если в ходе судебного разбирательства об оспаривании завещания (признании его недействительным) заявить ходатайство о назначении посмертной судебно-психиатрической экспертизы. Если результаты экспертизы подтвердят нарушение психического состояния наследодателя (это делается на основании записей врачей о наличии психических заболеваний, например, в карте больного в обслуживающей его поликлинике, у которых умерший состоял на лечении или на учете), завещание может быть признано недействительным.
<br>Несоблюдение правил о письменной форме завещания и процедуре удостоверения, как и нарушение других содержащихся в законе запретов (в частности, недопустимость составления завещания недееспособным лицом или через представителя), может быть установлено нотариусом при решении вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство. Поэтому подтверждения недействительности такого завещания в судебном порядке в силу ст. 166, 168, 171 и 1124 ГК РФ не требуется.
<br>В случае признания завещания недействительным квартира будет наследоваться по закону в порядке очередности. К наследникам первой очереди относятся супруг, дети и родители наследодателя, которые наследуют квартиру в равных долях (ст. 1141 и 1142 ГК РФ). А значит, вы и ваша сестра (при условии, что у вашей матери нет детей, в том числе усыновленных, от другого брака) унаследуете квартиру в равных долях.
<br>Таким образом, сохранить право пользования (проживания) квартирой можно, если вы (ваша семья) давали согласие на ее приватизацию.
<br>Оспорить завещание (то есть признать его недействительным) можно при условии, что на момент его составления наследодатель был недееспособным из-за психического расстройства или завещание было составлено с нарушением формы и порядка совершения завещания, предусмотренных в ст. 1124 Гражданского кодекса РФ.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-57975476016364919502018-04-12T17:22:00.001+03:002019-07-25T11:45:06.854+03:00Гражданин владел квартирой на праве собственности более 20 лет<p dir="ltr">Гражданин владел квартирой на праве собственности более 20 лет, основание - свидетельство о праве на наследство, полученное в 1996 году, но для её отчуждения необходимо было в декабре 2017 года зарегистрировать ранее возникшее права на квартиру, так как право собственности на квартиру возникло до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". <br>
Необходимо ли платить НДФЛ при продаже квартиры в данном случае? </p>
<p dir="ltr">Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: <br>
Моментом возникновения права собственности на квартиру будет являться дата первоначальной регистрации права на данное имущество (1996 год) вне зависимости от даты государственной регистрации права на это же имущество и получения на него свидетельства о государственной регистрации права собственности. <br>
Поэтому доход, полученный налогоплательщиком при продаже квартиры, находившейся в его собственности более минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества (с 1996 года), не подлежит налогообложению НДФЛ на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ, ст. 217.1 НК РФ. </p>
<p dir="ltr">Обоснование вывода: <br>
Доходы от реализации недвижимого и иного имущества, которое находится на территории РФ и принадлежит физическому лицу на праве собственности, являются объектом обложения НДФЛ (пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ, ст. 209 НК РФ, п. 1 ст. 210 НК РФ). <br>
В ст. 217 НК РФ установлен перечень доходов от реализации собственного имущества налогоплательщика, освобождаемых от налогообложения НДФЛ. К ним, в частности, относятся доходы от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе с учетом особенностей, установленных ст. 217.1 НК РФ, а также от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более (пп. 17.1 ст. 217 НК РФ). <br>
Статьей 217.1 НК РФ определено, что доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более. <br>
С 1 января 2016 года согласно п. 3 ст. 217.1 НК РФ минимальный предельный срок владения объектом недвижимости, необходимый для того, чтобы его продажа не облагалась НДФЛ, составляет три года для объектов, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий: <br>
1) право собственности на объект получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом РФ; <br>
2) право собственности на объект получено налогоплательщиком в результате приватизации; <br>
3) право собственности на объект получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. <br>
Во всех остальных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет. <br>
Согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом, в частности, на основании договора мены или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. <br>
Порядок регистрации права собственности на недвижимость определен Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Закон N 122-ФЗ), который вступил в силу 31 января 1998 года. <br>
В соответствии со п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации; при этом временем открытия наследства является момент смерти гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). <br>
Таким образом, право собственности на недвижимое имущество, по которому ранее у наследодателя возникло право собственности, в порядке наследования возникает со дня открытия наследства независимо от момента государственной регистрации такого права в ЕГРН (письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 27.11.2017 N 14-13778/17). <br>
Поэтому у наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследованное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав. <br>
Как неоднократно разъясняли контролирующие органы, п. 1 ст. 6 Закона N 122-ФЗ (утратила силу с 1 января 2017 года) установлено, что права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу Закона N 122-ФЗ, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной данным Федеральным законом. <br>
Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. Из положений ст. 6 Закона N 122-ФЗ следует, что право собственности на недвижимое имущество, возникшее до 31 января 1998 года, не подлежит обязательной регистрации. Учитывая изложенное, поскольку право собственности на квартиру принадлежало налогоплательщику более минимально установленного срока владения имуществом, доходы, полученные налогоплательщиком от продажи квартиры, не подлежат налогообложению НДФЛ (письма Минфина России от 27.09.2016 N 03-04-05/56054, от 30.12.2014 N 03-04-05/68744, от 28.11.2014 N 03-04-05/60801, от 14.08.2014 N 03-04-05/40671, от 16.07.2014 N 03-04-05/34612, от 11.04.2014 N 03-04-05/16537, от 20.09.2013 03-04-05/39127, от 19.04.2013 N 03-04-05/7-392, от 26.03.2013 N 03-04-05/5-291. Аналогичной позиции придерживаются и налоговые органы (смотрите, например, письма УФНС России по г. Москве от 12.07.2011 N 20-14/4/067453@, от 13.05.2011 N 20-14/047018 и N 20-14/4/047018@, от 05.05.2011 N 20-14/044093 и другие). <br>
Учитывая изложенное, право собственности на квартиру возникло у налогоплательщика в 1996 году вне зависимости от даты государственной регистрации права на это же имущество и получения на него свидетельства о государственной регистрации права собственности. <br>
В рассматриваемой ситуации со дня смерти наследодателя прошло более минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, соответственно, доход от продажи полученной по наследству квартиры не облагается НДФЛ на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ, ст. 217.1 НК РФ. <br>
Статьей 229 НК РФ определено, что налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии со ст. 217 НК РФ. Поэтому налогоплательщик вправе не подавать налоговую декларацию по доходам от продажи квартиры, принадлежащей ему налогоплательщику более минимального срока владения, если нет иных доходов, подлежащих декларированию (письма Минфина России от 23.10.2017 N 03-04-05/69059, от 19.04.2012 N 03-04-05/7-530).</p>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-15890178781261216902018-01-18T10:44:00.000+03:002018-01-18T10:45:01.939+03:00Подписан закон, уточняющий круг лиц, в пользу которых можно отказаться от наследстваПодписан закон, уточняющий круг лиц, в пользу которых можно отказаться
<br>от наследства
<br>
<br>Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. N 22-ФЗ "О внесении изменения в
<br>статью 1158 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"
<br>Закон вносит поправки в ГК РФ в части уточнения правил об отказе от
<br>наследства.
<br>В настоящее время ГК РФ предусматривает, что наследник вправе отказаться
<br>от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или
<br>наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе
<br>в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или
<br>в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1158).
<br>Конституционный Суд РФ признал данную норму не соответствующей
<br>Конституции РФ из-за ее неопределенности (постановление от 23 декабря
<br>2013 г. N 29-П), указав, что приведенная формулировка не позволяет четко
<br>определить круг лиц из числа наследников по закону, в пользу которых
<br>можно отказаться от наследства.
<br>Новая редакция абзаца первого п. 1 статьи 1158 ГК РФ устраняет эту
<br>неоднозначность, устанавливая, что наследник вправе отказаться от
<br>наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или
<br>наследников по закону любой очереди независимо от призвания к
<br>наследованию, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые
<br>призваны к наследованию по праву представления или в порядке
<br>наследственной трансмиссии.
<br>Закон вступил в силу 26 февраля 2016 года.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-72486643861694427332017-08-03T14:24:00.001+03:002017-08-03T14:24:26.072+03:00ЗаконопроектВ Гражданский кодекс РФ предлагается включить положения,
<br>регламентирующие порядок формирования и использования наследственного фонда
<br>
<br>В первом чтении был принят законопроект, предусматривающий, в числе
<br>прочего, возможность создания после смерти наследодателя наследственного
<br>фонда. Ко второму чтению текст законопроекта был дополнен положениями,
<br>подробно регулирующими порядок создания и работы такого фонда.
<br>
<br>Законопроектом определяются:
<br>
<br>- права и обязанности нотариуса, органа, уполномоченного осуществлять
<br>государственную регистрацию фонда, наследников при создании
<br>наследственного фонда;
<br>
<br>- порядок и условия управления наследственным фондом;
<br>
<br>- порядок формирования имущества наследственного фонда;
<br>
<br>- порядок ликвидации наследственного фонда и судьба его имущества после
<br>ликвидации фонда;
<br>
<br>- права выгодоприобретателя наследственного фонда;
<br>
<br>- требования к содержанию завещания, предусматривающего создание
<br>наследственного фонда;
<br>
<br>- права наследника, имеющего право на обязательную долю и являющегося
<br>одновременно выгодоприобретателем наследственного фонда.
<br>
<br>Предполагается, что законопроект (за исключением отдельных положений)
<br>вступает в силу с 1 сентября 2018 года и будет подлежать применению к
<br>наследству, открытому после дня его вступления в силу.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-22734320408183313612017-08-02T15:27:00.001+03:002017-08-02T15:27:30.307+03:00ТекстыОпределены особенности размещения текстов судебных актов на сайтах судов
<br>
<br>Размещению на сайтах Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и
<br>арбитражных судов подлежат тексты судебных актов, вынесенных ими по
<br>существу дела, рассмотренного в порядке гражданского, административного,
<br>уголовного судопроизводства, производства по делам об административных
<br>правонарушениях, судопроизводства в арбитражных судах в качестве суда
<br>первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по новым или
<br>вновь открывшимся обстоятельствам.
<br>
<br>Не подлежат размещению тексты судебных актов, вынесенных по делам:
<br>
<br>- затрагивающим безопасность государства;
<br>
<br>- возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об
<br>усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и
<br>законные интересы несовершеннолетних;
<br>
<br>- о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
<br>личности;
<br>
<br>- об ограничении дееспособности гражданина или о признании его
<br>недееспособным;
<br>
<br>- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
<br>и принудительном психиатрическом освидетельствовании;
<br>
<br>- о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского
<br>состояния;
<br>
<br>- об установлении фактов, имеющих юридическое значение, за исключением
<br>текстов судебных актов, вынесенных в соответствии с арбитражным
<br>процессуальным законодательством;
<br>
<br>- разрешаемым в порядке Вынесения судебного приказа.
<br>
<br>Решение о неразмещении указанных текстов судебных актов принимает судья,
<br>рассмотревший дело, а при коллегиальном рассмотрении - судья-докладчик
<br>по делу.
<br>
<br>Тексты судебных актов размещаются не позднее одного месяца со дня их
<br>принятия, а тексты приговоров - со дня вступления в силу, кроме судебных
<br>актов, принятых Верховным Судом РФ в соответствии с арбитражным
<br>процессуальным законодательством и судебных актов арбитражных судов,
<br>которые размещаются не позднее следующего дня после дня их принятия.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-76871188119927563472017-08-01T17:01:00.001+03:002017-08-01T17:01:46.251+03:00ОбременениеОтсутствие сведений в ЕГРП о зарегистрированных правах на квартиру не
<br>является основанием для отказа в государственной регистрации ограничения
<br>прав на нее
<br>
<br>Департамент управления муниципальной собственностью обжаловал отказ
<br>Росреестра в государственной регистрации ограничения права на квартиру.
<br>
<br>Суды трех инстанций признали отказ незаконным, руководствуясь ст. 32 ЖК
<br>РФ, ст. 56.6 ЗК РФ, ст. ст. 4, 6, 12, 13, 20 Федерального закона от
<br>21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
<br>имущество и сделок с ним", Правилами ведения Единого государственного
<br>реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, состава номера
<br>регистрации, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 23.12.2013 N 765.
<br>
<br>Суды установили, что отказ в регистрации ограничения права на квартиру
<br>был обусловлен отсутствием сведений в ЕГРП о ранее зарегистрированных на
<br>нее правах. Суды исходили из того, что у органа местного самоуправления
<br>отсутствует обязанность (возможность) государственной регистрации ранее
<br>возникшего права на объект недвижимости, принадлежащий другому лицу, и,
<br>следовательно, обязанность по предоставлению соответствующих документов.
<br>
<br>Отсутствие сведений в ЕГРП о зарегистрированных правах на квартиру не
<br>является основанием для отказа в государственной регистрации ограничения
<br>прав на нее.
<br>
<br>Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную
<br>коллегию по экономическим спорам.
<br>
<br>Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2017 N 304-КГ17-7467 по делу N
<br>А67-4416/2016Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-14996187577290945132017-08-01T09:21:00.001+03:002017-08-01T09:21:51.237+03:00Отменено ли в данной ситуации первое завещание последующим?<p dir="ltr">Наследодатель составил два завещания в отношении одного и того же наследника: более ранним завещанием ему завещано все имущество, включая объект недвижимости, в последующем же в составе завещанной наследственной массы указаны только земельный участок и объект недвижимости. При этом отметок об отмене предыдущего завещания последующее завещание не содержит.<br>
Отменено ли в данной ситуации первое завещание последующим?</p>
<p dir="ltr">В соответствии со ст.ст. 1118, 1119 ГК РФ завещатель свободен в распоряжении своим имуществом на случай смерти. Свобода завещания заключается, в частности, в том, что гражданин, совершивший завещание, вправе в любое время отменить или изменить его, не указывая причин, побудивших его к этому, и не согласовывая свои действия ни с кем, в том числе с лицами, указанными в качестве наследников в отменяемом завещании (ст. 1130 ГК РФ).</p>
<p dir="ltr">Согласно п. 2 ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию (смотрите также п. 31 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания, утвержденных решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, протокол N 04/04 ("Нотариальный вестник", 2004, N 9)). В силу п. 4 ст. 1130 ГК РФ завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания.</p>
<p dir="ltr">В рассматриваемой ситуации наследодатель составил два завещания в отношении одного и того же наследника: более ранним завещанием ему завещано все имущество, включая объект недвижимости; в последующем же в составе завещанной наследственной массы указаны только земельный участок и объект недвижимости. При этом отметок об отмене предыдущего завещания последующее завещание не содержит.</p>
<p dir="ltr">Согласно ст. 1132 ГК РФ при толковании завещания принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.</p>
<p dir="ltr">Буквальное толкование формулировки последующего завещания ("из принадлежащего имущества завещается земельный участок и объект недвижимости") приводит к выводу о том, что наследодатель изменил свою последнюю волю и выразил намерение передать данному наследнику в порядке наследования исключительно указанные объекты. Тем самым прежнее завещание противоречит последующему полностью.</p>
<p dir="ltr">Представляется, что вести речь о противоречии завещаний в части (и, соответственно, о частичной отмене предыдущего завещания последующим) целесообразно, когда изменения касаются круга наследников. Так, если изначально все имущество завещано наследнику "А", а впоследствии часть имущества завещана наследнику "Б", то первое завещание отменено только в части, указанной во втором завещании. Если же наследодатель завещает имущество одному и тому же наследнику, но изменяет объем завещанного имущества, последующее завещание отменяет прежнее завещание полностью, поскольку по смыслу гражданского законодательства основанием приобретения одного и того же наследства одним и тем же наследником служит одно волеизъявление наследодателя (последнее по времени).</p>
<p dir="ltr">Таким образом, первое завещание отменено последующим. Наследник приобретет в порядке наследования по завещанию только земельный участок и объект недвижимости; остальная наследственная масса будет распределяться между наследниками по закону.</p>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-81595361485858716422017-05-11T08:34:00.000+03:002017-05-11T08:35:00.669+03:00Продал квартиру, доставшуюся по завещаниюРаботник в 2005 году приобрел в долевую собственность 1/2 квартиры. В
<br>2009 году использовал имущественный налоговый вычет. В 2014 году продал
<br>квартиру, доставшуюся ему по завещанию, и в этот же период приобрел
<br>квартиру. С момента смерти наследодателя прошло более трех лет, с
<br>момента регистрации прав - менее трех лет.
<br>Может ли работник воспользоваться правом на применение имущественного
<br>налогового вычета?
<br>Должен ли работник платить НДФЛ с продажи квартиры? Как правильно
<br>отразить данную операцию в декларации по форме 3-НДФЛ?
<br>
<br>Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
<br>Доход от продажи полученной по наследству квартиры не облагается НДФЛ,
<br>так как со дня смерти наследодателя прошло более трех лет.
<br>Сотрудник не сможет воспользоваться правом на применение имущественного
<br>налогового вычета в связи с приобретением квартиры в 2014 году,
<br>поскольку данное право было реализовано им ранее (до 01.01.2014).
<br>Обязанности по итогам 2014 года представлять в налоговый орган
<br>декларацию по форме 3-НДФЛ в данном случае не возникает, при условии
<br>отсутствия каких-либо иных доходов, подлежащих декларированию.
<br>
<br>Обоснование вывода:
<br>Плательщиками НДФЛ согласно п. 1 ст. 207 НК РФ признаются, в частности,
<br>физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ.
<br>Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, объектом
<br>налогообложения признается доход, полученный от источников в РФ и (или)
<br>от источников за пределами РФ (п. 1 ст. 209 НК РФ).
<br>
<br>Продажа квартиры
<br>
<br>В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ доходы от реализации
<br>недвижимого имущества, находящегося в РФ, относятся к доходам от
<br>источников в РФ и на основании п. 1 ст. 209 НК РФ подлежат обложению
<br>НДФЛ, за исключением доходов, полученных физическими лицами - налоговыми
<br>резидентами РФ, за соответствующий налоговый период от продажи, в
<br>частности, квартир, находившихся в собственности налогоплательщика три
<br>года и более (п. 17.1 ст. 217 НК РФ).
<br>Согласно ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на
<br>принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в
<br>соответствии с завещанием или законом.
<br>Статьями 1114 и 1152 ГК РФ установлено, что принятое наследство
<br>признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, которым
<br>является день смерти гражданина, независимо от времени его фактического
<br>принятия, а также момента государственной регистрации права наследника
<br>на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной
<br>регистрации.
<br>Таким образом, у наследников, вступивших в права наследства, право
<br>собственности на наследственное имущество возникает со дня смерти
<br>наследодателя.
<br>Учитывая изложенное, в случае, если право собственности на квартиру
<br>принадлежало налогоплательщику более трех лет со дня смерти
<br>наследодателя, то доходы, полученные от продажи указанной квартиры, не
<br>подлежат обложению НДФЛ на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ. Такой вывод
<br>содержится в письмах Минфина России от 28.11.2014 N 03-04-05/60801, от
<br>16.07.2014 N 03-04-05/34612, от 20.09.2013 N 03-04-05/39127, от
<br>19.04.2013 N 03-04-05/7-392, от 26.03.2013 N 03-04-05/5-291. Аналогичной
<br>позиции придерживаются и налоговые органы (смотрите, например, письма
<br>УФНС России по г. Москве от 12.07.2011 N 20-14/4/067453@, от 13.05.2011
<br>N 20-14/047018 и N 20-14/4/047018@, от 05.05.2011 N 20-14/044093 и другие).
<br>В рассматриваемой ситуации со дня смерти наследодателя прошло более трех
<br>лет, соответственно, доход от продажи полученной по наследству квартиры
<br>не облагается НДФЛ на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ.
<br>В соответствии с положениями п. 1 ст. 83, п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК
<br>РФ физические лица, реализовавшие имущество, находившееся в
<br>собственности менее трех лет, обязаны представить в налоговый орган по
<br>месту жительства соответствующую налоговую декларацию не позднее 30
<br>апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
<br>При этом налогоплательщик вправе не подавать налоговую декларацию по
<br>доходам от продажи квартиры, принадлежавшей ему более трех лет, если нет
<br>иных доходов, подлежащих декларированию. На это указывают представители
<br>финансового ведомства (письма Минфина России от 18.07.2014 N
<br>03-04-05/35433, от 08.04.2014 N 03-04-РЗ/15818) и налоговых органов
<br>(письма УФНС России по г. Москве от 05.05.2012 N 20-14/40256@, от
<br>25.04.2012 N 20-14/036746@).
<br>Таким образом, в рассматриваемой ситуации обязанности по представлению
<br>по итогам 2014 года налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (утверждена
<br>приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@) у налогоплательщика
<br>не возникает.
<br>
<br>Покупка квартиры
<br>
<br>Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых
<br>предусмотрена налоговая ставка в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ),
<br>налоговая база по НДФЛ определяется как денежное выражение таких
<br>доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых
<br>вычетов, предусмотренных ст.ст. 218-221 НК РФ, с учетом особенностей,
<br>установленных главой 23 НК РФ.
<br>Так, на основании пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ при определении размера
<br>налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ налогоплательщик
<br>имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере
<br>фактически произведенных им расходов, в частности на приобретение на
<br>территории РФ квартир.
<br>Рассматриваемый имущественный налоговый вычет, в силу пп. 1 п. 3 ст. 220
<br>НК РФ, предоставляется в размере фактически произведенных
<br>налогоплательщиком расходов на приобретение на территории РФ одного или
<br>нескольких объектов имущества, указанного в пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, не
<br>превышающем 2 000 000 руб. В случае если налогоплательщик воспользовался
<br>правом на получение имущественного налогового вычета в размере менее его
<br>предельной суммы, остаток имущественного налогового вычета до полного
<br>его использования может быть учтен при получении имущественного
<br>налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо приобретение
<br>на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них,
<br>приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных
<br>для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или
<br>доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или
<br>доля (доли) в них. При этом предельный размер имущественного налогового
<br>вычета равен размеру, действовавшему в налоговом периоде, в котором у
<br>налогоплательщика впервые возникло право на получение имущественного
<br>налогового вычета, в результате предоставления которого образовался
<br>остаток, переносимый на последующие налоговые периоды.
<br>Таким образом, если налогоплательщик при приобретении (строительстве)
<br>одного из объектов, указанных в пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, не использовал
<br>всю сумму имущественного налогового вычета в размере 2 000 000 рублей,
<br>то он вправе получить остаток имущественного налогового вычета при
<br>последующей покупке (строительстве) объекта, указанного в пп. 3 п. 1 ст.
<br>220 НК РФ.
<br>Повторное предоставление налогового вычета, предусмотренного пп. 3 п. 1
<br>ст. 220 НК РФ, не допускается (п. 11 ст. 220 НК РФ).
<br>Приведенные нормы ст. 220 НК РФ в редакции Федерального закона от
<br>23.07.2013 N 212-ФЗ (далее - Закон N 212-ФЗ) действуют с 01.01.2014 (п.
<br>1 ст. 5 НК РФ, п. 1 ст. 2 Закона N 212-ФЗ, ст. 216 НК РФ). Пунктом 2 ст.
<br>2 Закона N 212-ФЗ установлено, что положения ст. 220 НК РФ (в редакции
<br>Закона N 212-ФЗ) применяются к правоотношениям по предоставлению
<br>имущественного налогового вычета, возникшим после 01.01.2014.
<br>В письмах Минфина России от 28.10.2013 N 03-04-05/45699, от 13.09.2013 N
<br>03-04-07/37870 разъясняется, что под правоотношениями по предоставлению
<br>имущественного налогового вычета следует понимать возникновение права
<br>налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета после
<br>вступления в силу Закона N 212-ФЗ, то есть после 01.01.2014.
<br>Отметим, что и до указанной даты на основании пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ
<br>налогоплательщики имели право на получение имущественного налогового
<br>вычета при расчете налоговой базы по НДФЛ, в том числе в сумме
<br>фактически произведенных ими расходов на новое строительство либо
<br>приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли
<br>(долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального
<br>жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены
<br>приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них, но в пределах 2 000
<br>000 руб. (в 2005 году в пределах 1 000 000 руб.) без учета сумм,
<br>направленных на погашение процентов по займам (кредитам). При этом
<br>рассматриваемый вычет предоставлялся налогоплательщику однократно без
<br>возможности использования в дальнейшем его остатка (при его наличии).
<br>Нормы Закона N 212-ФЗ прямо не предоставляют налогоплательщикам,
<br>реализовавшим право на получение имущественного налогового вычета при
<br>покупке (строительстве) жилья до 01.01.2014, возможности воспользоваться
<br>аналогичным правом после указанной даты.
<br>В письмах Минфина России от 13.09.2013 N 03-04-07/37870, от 24.09.2013 N
<br>03-04-05/39618 разъясняется, что налоговый вычет в порядке,
<br>предусмотренном Законом N 212-ФЗ, может быть предоставлен при соблюдении
<br>двух обязательных условий:
<br>- налогоплательщик ранее не получал имущественный налоговый вычет;
<br>- документы, подтверждающие возникновение права собственности на объект
<br>(либо акт о передаче - при приобретении прав на объект долевого
<br>строительства), на основании п.п. 1 и 2 ст. 2 Закона N 212-ФЗ должны
<br>быть оформлены после 01.01.2014.
<br>Представленная в письме Минфина России от 13.09.2013 N 03-04-07/37870
<br>позиция принята к сведению и налоговыми органами (письма ФНС России от
<br>14.11.2013 N БС-2-11/735@, от 18.09.2013 N БС-2-11/621@).
<br>Ситуация, аналогичная анализируемой, рассматривалась в письмах Минфина
<br>России от 24.10.2013 N 03-04-05/44997, от 05.05.2014 N 03-04-05/20934,
<br>где специалисты финансового ведомства указали на то, что
<br>налогоплательщики, купившие квартиры в 2005 и в 2007 году соответственно
<br>и воспользовавшиеся правом на получение имущественного налогового вычета
<br>до 01.01.2014, при приобретении в 2014 году новой квартиры больше не
<br>могут воспользоваться правом на указанный налоговый вычет.
<br>С учетом изложенного полагаем, что сотрудник не сможет воспользоваться
<br>правом на применение имущественного налогового вычета в связи с
<br>приобретением квартиры в 2014 году, поскольку данное право было
<br>реализовано им ранее (до 01.01.2014).
<br>В связи с этим необходимости по представлению декларации по форме 3-НДФЛ
<br>в данном случае также не возникает.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-50227681261714111682017-02-14T10:21:00.001+03:002017-02-14T10:21:58.059+03:00Умер сотрудник, который на момент смерти находился на больничном20.02.2016 (суббота - рабочий день) умер сотрудник, который на момент
<br>смерти находился на больничном (больничный лист - с 20.01.2016 по
<br>20.02.2016).
<br>На момент смерти сотрудника у организации есть не выплаченная ему
<br>зарплата за период с августа 2015 года по февраль 2016 года.
<br>Задолженность сформировалась в результате задержки выплаты зарплаты.
<br>НДФЛ на эти суммы не начислялся и не перечислялся.
<br>Согласно действующему законодательству все доходы, которые выплачиваются
<br>родственникам умершего, не облагаются налогами.
<br>Как правильно поступить в данной ситуации, если есть невыплаченная
<br>зарплата за 2015 год (налоги удержаны, отчетность сдана) и есть
<br>невыплаченная зарплата за 2016 год (январь, февраль)?
<br>
<br>Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
<br>В данном случае у организации-работодателя не возникает обязанности
<br>налогового агента по удержанию НДФЛ с денежных средств, начисленных
<br>умершему работнику, а также с указанных сумм при их выплате в
<br>установленном порядке членам его семьи.
<br>
<br>Обоснование вывода:
<br>В соответствии с п. 6 ст. 83 ТК РФ смерть работника является основанием
<br>для прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
<br>воли сторон.
<br>По общему правилу днем прекращения трудового договора во всех случаях
<br>является последний день работы сотрудника (ст. 84.1 ТК РФ). То есть днем
<br>прекращения трудового договора является дата смерти работника, указанная
<br>в свидетельстве о смерти. Этой же датой прекращаются трудовые отношения
<br>с работником, даже если он умер в выходной или нерабочий праздничный день.
<br>Согласно ст. 141 ТК РФ заработная плата, не полученная ко дню смерти
<br>работника, выдаётся членам его семьи или лицу, находившемуся на
<br>иждивении умершего на день его смерти.
<br>При применении ст. 141 ТК РФ следует учитывать положения ст. 1183 ГК РФ,
<br>которая определяет порядок наследования невыплаченных сумм,
<br>предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (сумм
<br>заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий,
<br>пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни
<br>или здоровью, алиментов и иных денежных сумм). Указанная норма
<br>предоставляет право на получение подлежавших выплате наследодателю, но
<br>не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и
<br>приравненных к ней платежей, проживавшим совместно с ним членам его
<br>семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того,
<br>проживали они совместно с умершим или нет.
<br>Требования о выдаче заработной платы, не полученной ко дню смерти
<br>работника, должны быть заявлены в течение четырех месяцев со дня
<br>открытия наследства (дня смерти) (п. 2 ст. 1183 ГК РФ), при этом
<br>согласно ст. 1114 ГК РФ днём открытия наследства является день смерти
<br>гражданина. В недельный срок со дня получения такого требования
<br>работодатель должен произвести расчет с членами семьи умершего работника
<br>(ст. 141 ТК РФ).
<br>В соответствии со ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора
<br>работодатель обязан выплатить работнику все причитающиеся ему суммы.
<br>К ним относятся:
<br>- неполученная заработная плата (ст. 129 ТК РФ);
<br>- компенсация за все неиспользованные отпуска (ч. 1 ст. 127 ТК РФ);
<br>- другие суммы, которые предусмотрены трудовым и коллективным договором.
<br>Из смысла ст. 137 ТК РФ следует, что в связи с тем, что основанием
<br>прекращения трудового договора является смерть работника (п. 6 ст. 83 ТК
<br>РФ), суммы отпускных, начисленных, но организацией своевременно не
<br>выплаченных, за неотработанные дни отпуска не подлежат перерасчету и
<br>удержанию.
<br>Таким образом, наследникам должны быть выплачены не только все денежные
<br>средства, начисленные ранее работнику и не полученные при жизни
<br>работником, а также заработная плата, в том числе премии, надбавки,
<br>доплаты, компенсация за неиспользованный отпуск, подлежащие начислению
<br>при окончательном расчете по оплате труда с умершим работником.
<br>
<br>НДФЛ
<br>
<br>Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, признаются
<br>плательщиками НДФЛ (п. 1 ст. 207 НК РФ). Объектом налогообложения для
<br>них признается доход, полученный от источников в РФ и (или) от
<br>источников за пределами РФ.
<br>Организация, выплачивающая физическому лицу доход, признается налоговым
<br>агентом и обязана исчислить по соответствующей ставке сумму НДФЛ,
<br>удержать и уплатить в бюджет НДФЛ с такого дохода (п. 1 ст. 224, п.п. 1
<br>и 2 ст. 226 НК РФ).
<br>Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать
<br>начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика
<br>при их фактической выплате.
<br>В рассматриваемой ситуации фактическая выплата заработной платы как за
<br>2015, так и за 2016 годы до момента смерти работника не осуществлялась.
<br>Соответственно, организация не могла удержать и НДФЛ.
<br>В свою очередь, на основании пп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ обязанность по
<br>уплате налога и (или) сбора прекращается со смертью физического лица -
<br>налогоплательщика или с объявлением его умершим в порядке, установленном
<br>гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
<br>Следовательно, в связи со смертью физического лица прекращаются его
<br>обязанности по уплате НДФЛ.
<br>При этом наследникам вменяется обязанность погашать задолженность
<br>умершего лица либо лица, объявленного умершим, только по имущественным
<br>налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц и
<br>транспортный налог) и в пределах стоимости наследственного имущества в
<br>порядке, установленном ГК РФ для оплаты наследниками долгов
<br>наследодателя (ст. 1175 ГК РФ), к которым НДФЛ не относится.
<br>На основании п. 18 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению
<br>(освобождаются от налогообложения) по НДФЛ доходы в денежной и
<br>натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования,
<br>за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам
<br>(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а
<br>также открытий, изобретений и промышленных образцов.
<br>Таким образом, у организации-работодателя не возникает обязанности
<br>налогового агента по удержанию НДФЛ с денежных средств, начисленных
<br>умершему работнику, а также с указанных сумм при их выплате в
<br>установленном порядке членам его семьи (письма Минфина России от
<br>30.01.2013 N 03-04-06/4-28, от 21.03.2013 N 03-04-08/8809, от 04.06.2012
<br>N 03-04-06/3-147, ФНС России от 30.08.2013 N БС-4-11/15797@).
<br>
<br>К сведению:
<br>Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, установлен ст. 217 НК
<br>РФ. Так как доходы, поименованные в ст. 217 НК РФ, освобождаются от
<br>обложения НДФЛ, то оснований для отражения доходов умершего работника
<br>при их выплате его наследникам в справке по форме 2-НДФЛ не имеется (п.
<br>2 письма Минфина России от 18.04.2012 N 03-04-06/8-118).Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-53973713607733458362016-09-05T09:08:00.001+03:002016-09-05T09:08:46.256+03:00Учредитель умер 3 недели назадУ ООО был единственный учредитель, которому принадлежало 75% уставного
<br>капитала общества (остальные 25% уставного капитала принадлежат самому
<br>обществу). Учредитель не был генеральным директором, эту должность
<br>занимает наемный работник. Доверенность выдавалась от имени физического
<br>лица, так как учредитель последние полгода был парализован и не мог
<br>принимать участие в жизни общества, участвовать в собраниях и принимать
<br>какие-либо решения. Учредитель умер 3 недели назад. У умершего есть
<br>наследники, включая несовершеннолетнего ребенка. Еще при жизни
<br>учредитель составил нотариальную доверенность на физическое лицо. В
<br>доверенности указано, что ввиду своей болезни учредитель доверяет этому
<br>лицу осуществлять определенные действия от его имени.
<br>Имеет ли силу указанная доверенность после смерти учредителя?
<br>
<br>Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
<br>Действие доверенности прекратилось со смертью единственного участника
<br>общества. Лицо, которому была выдана эта доверенность, не вправе
<br>осуществлять какие бы то ни было полномочия, проистекающие из такой
<br>доверенности.
<br>
<br>Обоснование вывода:
<br>Согласно пп. 5 п. 1 ст. 188 ГК РФ действие доверенности прекращается
<br>вследствие смерти гражданина, выдавшего доверенность.
<br>В описанной ситуации доверенность была выдана физическим лицом
<br>(единственным участником общества с ограниченной ответственностью; далее
<br>- ООО, общество) и ее действие прекратилось с его смертью.
<br>Соответственно, лицо, которому выдавалась данная доверенность, не вправе
<br>осуществлять основанные на ней полномочия.
<br>При этом важно учесть, что в силу требований п. 1 ст. 189 ГК РФ
<br>наследники умершего обязаны известить о прекращении доверенности лицо,
<br>которому она была выдана, а также известных им третьих лиц, для
<br>представительства перед которыми выдавалась доверенность. Если третьему
<br>лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой оно не знало и не
<br>должно было знать, права и обязанности, приобретенные в результате
<br>действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для
<br>представляемого и его правопреемников (п. 2 ст. 189 ГК РФ).
<br>
<br>К сведению:
<br>1. Доля в уставном капитале общества, принадлежавшая умершему, входит в
<br>состав наследства и переходит к наследникам участника общества, если
<br>иное не предусмотрено уставом ООО (п. 1 ст. 1176 ГК РФ, п. 8 ст. 21
<br>Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
<br>ответственностью"; далее - Закон N 14-ФЗ). Для управления долей до
<br>принятия наследства нотариус в качестве учредителя доверительного
<br>управления заключает договор доверительного управления имуществом (п. 8
<br>ст. 21 Закона N 14-ФЗ, ст. 1173 ГК РФ, п. 56 постановления Пленума
<br>Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о
<br>наследовании"). Доверительный управляющий, действующий в интересах
<br>наследника, будет осуществлять все права и обязанности единственного
<br>участника общества до принятия наследником наследства.
<br>
<br>2. Смерть единственного участника ООО не прекращает полномочий
<br>генерального директора общества, который, являясь единоличным
<br>исполнительным органом общества, осуществляет текущее руководство его
<br>деятельностью, без доверенности представляет интересы ООО и действует от
<br>его имени (в том числе совершает сделки и выдает доверенности) (ст. 53
<br>ГК РФ, ст.ст. 32 и 40 Закона N 14-ФЗ). Единственным основанием для
<br>досрочного прекращения его полномочий является решение единственного
<br>участника ООО (п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, п. 2 ст. 33, 39 Закона N 14-ФЗ).
<br>Поэтому, несмотря на смерть единственного участника, генеральный
<br>директор общества продолжает осуществлять свои полномочия и может
<br>заключать сделки, в том числе по продаже имущества общества, но в
<br>пределах своей компетенции и с учетом ограничений, определенных законом
<br>и уставом общества. К примеру, для совершения крупной сделки по общему
<br>правилу требуется одобрение общего собрания участников (единственного
<br>участника) общества (ст. 46 Закона N 14-ФЗ).Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-81191842912686338642016-08-03T16:05:00.001+03:002016-08-03T16:05:09.688+03:00Могут ли органы опеки и попечительства проверить условия жизни детей и лишить мать родительских прав?Семья с тремя несовершеннолетними детьми-школьниками проживает и
<br>зарегистрирована в г. Москве. Мать в данный момент официально нигде не
<br>работает, однако имеет трудовую книжку и стаж работы в прошлом. Отец
<br>детей скончался меньше месяца назад. Семья проживает в съемной квартире,
<br>однако имеет в собственности однокомнатную квартиру в г. Москве.
<br>Могут ли органы опеки и попечительства проверить условия жизни детей и
<br>лишить мать родительских прав?
<br>
<br>В силу ст. 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство,
<br>семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание -
<br>равное право и обязанность родителей. Основным нормативно-правовым
<br>актом, регулирующим отношения по воспитанию детей на территории
<br>Российской Федерации, является Семейный кодекс РФ.
<br>
<br>Согласно ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих
<br>детей. Они несут ответственность за воспитание и развитие своих детей,
<br>обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
<br>нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право
<br>на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Защита
<br>прав и интересов детей возлагается на их родителей, которые являются
<br>законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и
<br>интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
<br>числе в судах, без специальных полномочий.
<br>1) Родительские права не могут осуществляться в противоречии с
<br>интересами детей. При осуществлении родительских прав родители не вправе
<br>причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
<br>нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать
<br>пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
<br>обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие
<br>родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут
<br>ответственность в установленном законом порядке.
<br>
<br>Статьей 69 СК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, согласно
<br>которому родители могут быть лишены родительских прав, если они:
<br>- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
<br>злостном уклонении от уплаты алиментов;
<br>- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
<br>родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации,
<br>воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или
<br>из аналогичных организаций;
<br>- злоупотребляют своими родительскими правами;
<br>- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или
<br>психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
<br>- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
<br>- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих
<br>детей либо против жизни или здоровья супруга.
<br>
<br>При этом под злоупотреблением родительскими правами следует понимать
<br>использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание
<br>препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству,
<br>проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п.
<br>Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении
<br>родителями физического или психического насилия над ними либо в
<br>покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении
<br>недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем
<br>человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или
<br>эксплуатации детей).
<br>
<br>Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть
<br>подтверждены соответствующим медицинском заключением.
<br>Как следует из вопроса, мать с тремя несовершеннолетними детьми
<br>проживает в съемной квартире, однако имеет в собственности однокомнатную
<br>квартиру в г. Москве, при этом мать официально нигде не работает, тем не
<br>менее получает доход от сдачи квартиры в наем, дети посещают учебное
<br>заведение.
<br>Таким образом, перечисленные выше такие основания для лишения
<br>родительских прав, как отказ от взятия ребенка из родильного дома (иной
<br>медицинской организации, воспитательного учреждения), жестокое обращение
<br>с детьми, хронический алкоголизм либо наркомания, совершение умышленного
<br>преступления против жизни или здоровья своих детей, злоупотребление
<br>родительскими правами, явно не применимы в данной ситуации для лишения
<br>матери родительских прав.
<br>Рассмотрим более подробно такое основание для лишения родительских прав,
<br>как уклонение от выполнения обязанностей родителя. Следует отметить, что
<br>само содержание понятия "уклонение от выполнения обязанностей родителей"
<br>Семейным кодексом РФ не раскрывается. Для разъяснения данной нормы СК РФ
<br>необходимо обратиться к судебной практике.
<br>
<br>Так, в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г.
<br>N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров,
<br>связанных с воспитанием детей" (далее - Постановление N 10) разъяснено,
<br>что уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию
<br>детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и
<br>физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду.
<br>Критериями уклонения от выполнения своих родительских обязанностей, по
<br>мнению судов, являются, в частности, систематическое неисполнение своего
<br>родительского долга, отсутствие заботы о детях, бездействие по
<br>удовлетворению жизненно важных потребностей детей. При этом, как
<br>подчеркивает Верховный Суд РФ, родители могут быть лишены судом
<br>родительских прав по основаниям, предусмотренным в ст. 69 СК РФ только в
<br>случае их виновного поведения, поскольку лишение родительских прав
<br>является крайней мерой семейно-правовой ответственности, которая
<br>применяется в ситуации, когда защитить права и интересы ребенка другим
<br>путем невозможно.
<br>
<br>В соответствии со ст. 70 СК РФ лишение родительских прав производится в
<br>судебном порядке по заявлению одного из родителей или лиц, их
<br>заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или
<br>организаций, на которые возложены обязанности по охране прав
<br>несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по
<br>делам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей,
<br>оставшихся без попечения родителей, и других). Дела о лишении
<br>родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и
<br>попечительства, при этом суд решает также вопрос о взыскании алиментов
<br>на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав. При
<br>рассмотрении дел о лишении родительских прав обязательно выяснение
<br>мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, по вопросу о
<br>необходимости лишения его родителей (одного из родителей) родительских
<br>прав. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав
<br>обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно
<br>наказуемого деяния, он обязан уведомить об этом прокурора. Суд обязан в
<br>течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о
<br>лишении родительских прав направить выписку из этого решения суда в
<br>орган записи актов гражданского состояния по месту государственной
<br>регистрации рождения ребенка.
<br>
<br>По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации нельзя говорить об
<br>уклонении от исполнения матерью своих родительских обязанностей по
<br>воспитанию троих несовершеннолетних детей, поскольку дети обеспечены
<br>жильем, посещают учебные заведения, мать участвует в воспитании детей. В
<br>любом случае гражданские дела по искам о лишении родительских прав
<br>являются крайне оценочными. Для правильного разрешения дела необходимо
<br>установить не только факт уклонения родителя от выполнения своих
<br>обязанностей по воспитанию детей, но и его виновное отношение к своему
<br>бездействию. При этом, как правило, одного основания для лишения
<br>родительских прав недостаточно, суд, изучая материалы дела, принимает к
<br>сведению все обстоятельства, касающиеся жизни родителей и их детей.
<br>
<br>Кроме того, лица, не выполняющие свои родительские обязанности
<br>вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них
<br>не зависящим (например психического расстройства или иного хронического
<br>заболевания, за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или
<br>наркоманией), не могут быть лишены родительских прав (п. 12
<br>Постановления N 10). Суды при разрешении данной категории дел также
<br>руководствуются п. 13 Постановления N 10, согласно которому лишение
<br>родительских прав является крайней мерой. В исключительных случаях при
<br>доказанности виновного поведения родителя суд с учетом характера его
<br>поведения, личности и других конкретных обстоятельств вправе отказать в
<br>удовлетворении иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика
<br>о необходимости изменения своего отношения к воспитанию детей, возложив
<br>на органы опеки и попечительства контроль за выполнением им родительских
<br>обязанностей.
<br>Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за собой утрату
<br>родителями (одним из них) не только тех прав, которые они имели до
<br>достижения детьми совершеннолетия, но и других, основанных на факте
<br>родства с ребенком, вытекающих как из семейных, так и иных
<br>правоотношений. К ним, в частности, относятся следующие права: на
<br>воспитание детей (ст. 61, 62, 63, 66 СК РФ), на защиту их интересов (ст.
<br>64 СК РФ), на истребование детей от других лиц (ст. 68 СК РФ), на
<br>согласие либо отказ в даче согласия передать ребенка на усыновление (ст.
<br>129 СК РФ), на дачу согласия на совершение детьми в возрасте от
<br>четырнадцати до восемнадцати лет сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ), за
<br>исключением сделок, названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ, на ходатайство об
<br>ограничении или лишении ребенка в возрасте от четырнадцати до
<br>восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком,
<br>стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ), на дачу согласия на
<br>эмансипацию несовершеннолетнего (п. 1 ст. 27 ГК РФ), на получение
<br>содержания от совершеннолетних детей (ст. 87 СК РФ), на наследование по
<br>закону (п. 1 ст. 1141 ГК РФ).
<br>
<br>Согласно ст. 72 СК РФ родители (один из них) могут быть восстановлены в
<br>родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни
<br>и (или) отношение к воспитанию ребенка. Восстановление в родительских
<br>правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя,
<br>лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах
<br>рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также
<br>прокурора. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении
<br>иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах,
<br>если восстановление в родительских правах противоречит интересам
<br>ребенка. Восстановление в родительских правах в отношении ребенка,
<br>достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия. Не
<br>допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен
<br>и усыновление не отменено.
<br>
<br>2) Отметим, что в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 апреля
<br>2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" к полномочиям органов
<br>опеки и попечительства отнесены выявление и учет граждан, нуждающихся в
<br>установлении над ними опеки или попечительства. При этом выявление таких
<br>граждан может включать в себя обследование условий жизни
<br>несовершеннолетних и их семей.
<br>
<br>Согласно п. 2 Порядка проведения обследования условий жизни
<br>несовершеннолетних граждан и их семей, утвержденного приказом
<br>Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 г N 334,
<br>обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств,
<br>свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над
<br>несовершеннолетним гражданином в случаях смерти родителей, лишения их
<br>родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания
<br>родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия
<br>родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав
<br>и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из
<br>образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
<br>оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании
<br>действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу
<br>жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и
<br>развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения.
<br>
<br>Обследование проводится органом опеки и попечительства либо
<br>образовательной организацией, медицинской организацией, организацией,
<br>оказывающей социальные услуги, или иной организацией, в том числе
<br>организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
<br>родителей, которой в установленном порядке передано полномочие органа
<br>опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан,
<br>нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая
<br>обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.
<br>
<br>Основанием для проведения обследования являются поступившие в орган
<br>опеки и попечительства или организацию по месту фактического нахождения
<br>детей устные и письменные обращения юридических и физических лиц,
<br>содержащие сведения о детях, указанных в п. 2 Порядка.
<br>Обследование проводится уполномоченным специалистом (специалистами)
<br>органа опеки и попечительства либо организации в течение трех дней со
<br>дня получения сведений.
<br>
<br>Как следует из п. 6 Порядка, при проведении обследования выявляются:
<br>1) уровень обеспечения основных потребностей ребенка:
<br>- состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического
<br>развития и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний,
<br>особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном
<br>обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического насилия
<br>над ребенком;
<br>- внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество
<br>и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту и
<br>полу ребенка и так далее;
<br>- социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими, навыков
<br>самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными
<br>особенностями развития ребенка, адекватность поведения ребенка в
<br>различной обстановке и так далее;
<br>- воспитание и образование: форма освоения образовательных программ,
<br>посещение образовательных учреждений, в том числе учреждений
<br>дополнительного образования детей; успехи и проблемы в освоении
<br>образовательных программ в соответствии с возрастом и индивидуальными
<br>особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания,
<br>их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация
<br>свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды;
<br>- обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным предметам в
<br>быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку
<br>вреда как в домашних условиях, так и вне дома;
<br>- удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка;
<br>2) семейное окружение ребенка:
<br>- состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком;
<br>наличие и место жительства близких родственников ребенка, степень
<br>участия родителей и других совместно проживающих лиц, родственников в
<br>воспитании и содержании ребенка; степень привязанности и отношения
<br>ребенка с родителями и членами семьи;
<br>- отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; особенности
<br>общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции,
<br>семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг
<br>общения родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями,
<br>знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями;
<br>3) жилищно-бытовые и имущественные условия:
<br>- жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие и
<br>принадлежность жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество
<br>комнат, благоустройство и санитарно-гигиеническое состояние; наличие у
<br>ребенка отдельного оборудованного места (комнаты, уголка) для сна, игр,
<br>занятий и так далее;
<br>- структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы родителей и
<br>иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты);
<br>среднемесячный и среднедушевой доход семьи; сведения об имуществе и
<br>имущественных правах ребенка; достаточность доходов семьи для
<br>обеспечения основных потребностей ребенка (продукты питания, одежда и
<br>обувь, медицинское обслуживание, игрушки и игры, печатная и
<br>аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские
<br>принадлежности и так далее);
<br>4) наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью
<br>ребенка, его физическому и нравственному развитию либо нарушают его
<br>права и охраняемые законом интересы; факты пренебрежительного,
<br>жестокого, грубого, унижающего человеческое достоинство обращения,
<br>оскорбления или эксплуатации ребенка, физического или психического
<br>насилия над ребенком, покушения на его половую неприкосновенность.
<br>
<br>В ходе обследования используются такие формы получения сведений, как
<br>беседа с ребенком, его родителями и другими членами семьи, опрос лиц,
<br>располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их
<br>поведении в быту, наблюдение, изучение документов, учебных и творческих
<br>работ ребенка и другие. При проведении обследования обеспечивается
<br>конфиденциальность персональных данных граждан.
<br>
<br>По результатам обследования составляется акт обследования условий жизни
<br>несовершеннолетнего гражданина и его семьи. Акт обследования оформляется
<br>в течение 3 дней со дня проведения обследования, подписывается
<br>проводившим обследование уполномоченным специалистом органа опеки и
<br>попечительства или организации и утверждается руководителем органа опеки
<br>и попечительства или организации. Копия акта обследования направляется
<br>родителям (законным представителям) ребенка в течение 3 дней со дня
<br>утверждения акта обследования при наличии сведений о месте жительства
<br>или месте пребывания родителей (законных представителей) ребенка. Акт
<br>обследования может быть оспорен родителями (законными представителями)
<br>ребенка в судебном порядке.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4867809655337153201.post-27620993242303250192016-07-04T14:36:00.000+03:002016-07-04T20:50:47.312+03:00ООО начислило учредителям дивиденды по итогам 9 месяцевООО начислило учредителям дивиденды по итогам 9 месяцев 2014 года.
<br>Согласно протоколу выплата дивидендов должна быть произведена до
<br>31.12.2015. По договоренности между директором и учредителями дивиденды
<br>выплачиваются частями ежемесячно. В январе 2015 года выплата дивидендов
<br>частично была произведена всем учредителям общества.
<br>В феврале 2015 года один из учредителей умер. Согласно завещанию доли во
<br>всех предприятиях, а также имущество, не указанное в завещании,
<br>переходят к сыну учредителя.
<br>В какой момент дивиденды можно будет выплатить наследнику по завещанию?
<br>Нужно ли ждать 6 месяцев до получения свидетельства о наследстве?
<br>Облагаются ли НДФЛ дивиденды, выплачиваемые наследнику?
<br>
<br>Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
<br>Дивиденды, не выплаченные наследодателю, общество обязано выплатить
<br>наследнику после принятия им наследства. Сумма дивидендов, выплачиваемая
<br>наследнику, облагается НДФЛ.
<br>
<br>Обоснование вывода:
<br>Согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
<br>обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ)
<br>общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
<br>решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.
<br>Такое решение принимается общим собранием участников общества. Срок и
<br>порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются
<br>уставом общества или решением общего собрания участников общества о
<br>распределении прибыли между ними. При этом срок выплаты части
<br>распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со
<br>дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества
<br>(п. 3 ст. 28 Закона N 14-ФЗ).
<br>
<br>Обязательство по выплате распределенной прибыли общества не является
<br>неразрывно связанным с личностью наследодателя, оно не прекращается со
<br>смертью участника общества (п. 2 ст. 418 ГК РФ, постановление ФАС
<br>Северо-Западного округа от 07.03.2007 N А56-14002/2006). Поэтому
<br>наследник имеет право на получение части уже распределенной прибыли
<br>общества, полагавшейся наследодателю при жизни (постановление ФАС
<br>Северо-Западного округа от 18.05.2011 N Ф07-2894/11 по делу N
<br>А13-14437/2009).
<br>
<br>Доля в уставном капитале ООО входит в состав наследства умершего
<br>участника (п. 1 ст. 1176 ГК РФ). Она переходит к наследникам, если
<br>уставом общества не предусмотрено, что такой переход допускается только
<br>с согласия остальных участников общества (п. 6 ст. 93 ГК РФ, п. 8 ст. 21
<br>Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
<br>ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ)).
<br>
<br>Согласно п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства наследник должен
<br>его принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со
<br>дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия,
<br>а также независимо от момента государственной регистрации права
<br>наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит
<br>государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
<br>
<br>Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства
<br>нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать
<br>свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления
<br>наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче
<br>свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
<br>
<br>Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не
<br>доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил
<br>действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности:
<br>- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
<br>- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от
<br>посягательств или притязаний третьих лиц;
<br>- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
<br>- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц
<br>причитавшиеся наследодателю денежные средства.
<br>Обратите внимание, доля в уставном капитале общества считается
<br>принадлежащей наследнику со дня открытия наследства (по общему правилу -
<br>день смерти наследодателя), но при условии, что наследник совершил
<br>действия по принятию наследства.
<br>
<br>Общий срок, в пределах которого наследник должен принять наследство,
<br>установлен п. 1 ст. 1154 ГК РФ - шесть месяцев со дня открытия
<br>наследства. Однако действия по принятию наследства могут быть совершены
<br>в любой момент этого срока, и именно после этого у предприятия возникает
<br>обязанность выплатить дивиденды конкретному лицу.
<br>
<br>Учитывая изложенное, считаем, что наследник имеет право на получение
<br>выплаты части распределенной прибыли общества со дня открытия наследства
<br>при условии совершения им действий по принятию наследства. Это косвенно
<br>подтверждается постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 24.06.2013 N
<br>Ф01-9236/13 по делу N А79-11330/2012. Соответственно, часть
<br>распределенной прибыли общества, не выплаченной наследодателю, общество
<br>обязано выплатить наследнику (сыну участника общества) после принятия им
<br>наследства.
<br>
<br>НДФЛ
<br>
<br>В соответствии с п. 1 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения для
<br>физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации,
<br>признается доход, полученный ими как от источников в России, так и от
<br>источников за пределами России. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ к
<br>доходам от источников в России относятся в том числе дивиденды,
<br>полученные от российской организации. При этом дивидендом признается
<br>любой доход, полученный акционером (участником) от организации при
<br>распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в
<br>виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру
<br>(участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников)
<br>в уставном (складочном) капитале этой организации (п. 1 ст. 43 НК РФ).
<br>
<br>При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика,
<br>полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на
<br>распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде
<br>материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ (п. 1
<br>ст. 210 НК РФ). При этом в ст. 217 НК РФ указаны доходы, которые не
<br>подлежат обложению НДФЛ. Согласно п. 18 ст. 217 НК РФ не подлежат
<br>налогообложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые
<br>от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения,
<br>выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки,
<br>литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных
<br>образцов.
<br>
<br>Вместе с тем Минфин России в письме от 29.10.2007 N 03-04-06-01/363
<br>указал, что на основании п. 18 ст. 217 НК РФ от налогообложения
<br>освобождаются только доходы, полученные налогоплательщиком в порядке
<br>наследования от физических лиц. Поскольку в рассматриваемой ситуации
<br>дивиденды были начислены, но не были выплачены наследодателю, наследник
<br>наследует от физического лица - наследодателя не денежные средства в
<br>виде дивидендов, а право на их получение от организации, приобретение
<br>которого не облагается НДФЛ. Налогообложение же самих дивидендов,
<br>выплачиваемых организацией, осуществляется в общем порядке так же, как
<br>они облагались бы при выплате наследодателю (смотрите также письмо
<br>Минфина от 02.11.2007 N 03-04-06-01/375). Соответственно, сумма
<br>дивидендов, выплачиваемая наследнику, подлежит налогообложению.<!--subscribeEnd-->Unknownnoreply@blogger.com0