среда, 12 декабря 2012 г.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА-2

Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета наследственных дел. Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.
Однако наследство может быть принято наследником также путем совершения им так называемых конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство. Такой способ называется фактическим принятием наследства, или, как мы заключили, вступлением в наследство (в узком смысле).
Фактическое принятие наследства состоит в том, что признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Такими действиями, в частности, считаются:
1) вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом;
2) принятие наследником мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
3) производство наследником за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
4) оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение им от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств (п. 2 ст. 1153 ГК).
В п. 2 ст. 1153 ГК закреплена презумпция принятия наследства наследником, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Законодатель использует презумпцию в тех случаях, когда из одного и того же факта можно сделать разные выводы, но для принятия окончательного решения следует определить, от какого предположения нужно отталкиваться. "Поле для презумпции присутствует там, где из того или иного факта с бесспорностью не вытекает вывод о существовании основного юридического факта" <15>. Эти слова мы понимаем так: уплата наследником долга наследодателя может говорить как о фактическом принятии наследства, так и об исполнении нравственной обязанности. На наш взгляд, в этой ситуации применение презумпции будет справедливым, если не будет доказательств нежелания наследника вступать в наследство.
--------------------------------
<15> Диденко А. Приобретение наследства (о принятии и приобретении наследства) // Юрист. 2006. N 3. С. 57.

Как мы можем заметить, перечень действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, не является исчерпывающим, поскольку он сопровождается оговоркой "в частности". Есть мнение, что "совершение одного из названых действий не дает оснований считать наследство принятым" <16>. Но практика показывает, что это не так, и об этом мы еще скажем. Следует также отметить, что в ГК РСФСР 1964 г. не было перечня таких действий, подобного п. 2 ст. 1153 ГК. А была лишь общая формулировка "фактическое вступление во владение наследственным имуществом" (ст. 546 ГК РСФСР), которая менее предпочтительна, чем современная.
--------------------------------
<16> Правовой режим наследования (Вопросы теории и практики). С. 133.

Обращаем внимание на то, что ст. 1153 ГК прямо не отвечает на вопрос, возможно ли представительство при фактическом принятии наследства. Казалось бы, указанные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами, но только в течение шести месяцев со дня открытия наследства. С другой стороны, представительство заключается в совершении одним лицом от лица другого юридически значимых действий. А о каких юридически значимых действиях может идти речь при фактическом принятии наследства?! Этот вопрос требует самостоятельного рассмотрения.
Теперь рассмотрим, какие именно действия наследника свидетельствуют о фактическом принятии наследства.
Вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом является самым распространенным основанием для признания фактического принятия наследства. Данное обстоятельство может выражаться в таких действиях, как:
1) владение и пользование недвижимым имуществом, принадлежавшим наследодателю;
2) владение и пользование движимым наследственным имуществом (вещами), принадлежавшим наследодателю.
Владение и пользование каким-либо недвижимым наследственным имуществом, принадлежавшим наследодателю, может выражаться, например, в следующих действиях:
- проживание в принадлежавшем ему жилом помещении (квартире или жилом доме). На наш взгляд, примером в данном случае может быть обстановка этого жилого помещения новой мебелью, приобретенной наследником;
- осуществление ремонта этого жилого помещения;
- возделывание принадлежавшего наследодателю земельного участка;
- сбор урожая с этого земельного участка (сада или огорода), его консервирование или продажа;
- возведение на этом земельном участке каких-либо построек либо, напротив, снос каких-либо имеющихся построек;
- проведение коммуникаций к дому или земельному участку, принадлежавшему наследодателю;
- пользование гаражом, принадлежавшим наследодателю (например, наследник переместил свое транспортное средство в гараж наследодателя);
- и других.
Примеров в судебной практике, когда такие действия признавались фактическим вступлением в наследство, достаточно много. Рассмотрим один из них.
Е. обратилась в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, оставшегося после смерти ее мужа. В заявлении Е. ссылалась на то, что она и Г., который умер 28 января 2001 г., состояли в браке. В течение шести месяцев после смерти Г. она фактически вступила во владение наследственным имуществом. После смерти мужа она лично стала пользоваться квартирой в доме по ул. Солнечной в г. Рыбинске, сделала в квартире косметический ремонт, установила металлическую дверь, кроме того, взяла некоторое имущество, принадлежащее Г. и находящееся в квартире. Установление данного факта ей необходимо для оформления права на наследство после смерти Г. Суд удовлетворил заявление Е. <17>.
--------------------------------
<17> См.: Постановление Президиума Ярославского областного суда от 17 июля 2002 г. N 44-г-213.

Пользование каким-либо движимым наследственным имуществом наследодателя может заключаться в следующем:
- пользование предметами домашнего обихода (мебелью, столовыми приборами, одеждой) при проживании в жилом помещении, принадлежащем наследодателю;
- перемещение (перевозка) предметов домашнего обихода в иное жилое помещение и пользование ими там;
- переход к наследнику каких-либо документов (например, технический паспорт на автомобиль) и иных бумаг, принадлежавших наследодателю;
- уход за домашними растениями, имеющимися в жилом помещении, принадлежавшем наследодателю;
- пользование садовым инвентарем, принадлежавшим наследодателю;
- использование транспортных средств, принадлежавших наследодателю, - однако по причине необходимости регистрации транспортных средств наиболее приемлемым примером является пользование велосипедом;
- и тому подобное.
Есть в судебной практике и иные примеры. Так, после смерти А., умершего 15 октября 2003 г., осталось незавещанным имущество, состоящее из земельного участка, жилого дома в д. Алешкино Борисоглебского муниципального округа и денежного вклада. В заявлении об установлении факта принятия наследства Т. сын А. указал, что в установленный законом срок он не обращался к нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако принял часть принадлежавшего отцу имущества: фотографии, фарфоровую статуэтку в виде собаки, столярный инструмент, фарфоровую пепельницу в виде рыбы, рыболовный инвентарь и другие вещи. Решением суда был установлен факт принятия наследства <18>.
--------------------------------
<18> См.: Постановление Президиума Ярославского областного суда от 12 января 2005 г. N 44-г-3.

Особо отметим, что намерение приобрести наследство путем владения и управления наследственным имуществом должно заключаться в отношении наследника к этому имуществу, как к своему. И действия, совершаемые наследником в отношении этого имущества, должны быть как можно более убедительными.
Некоторые авторы, например А.А. Сучков <19>, С.Ю. Макаров <20>, считают, что вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом может выражаться в распоряжении этим имуществом. По крайней мере, как утверждает С.Ю. Макаров, распоряжение возможно в отношении движимого имущества (вещей), поскольку для распоряжения недвижимым имуществом необходимо зарегистрировать право собственности на него.
--------------------------------
<19> См.: Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. Претензии кредиторов. Уплата налогов. Образцы документов. М.: Приор, 2002. С. 16.
<20> См.: Макаров С.Ю. Указ. соч. С. 59, 62.

С мнением этого автора согласуется и п. 12 ранее действовавшего Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" <21>, в котором указывалось, что "под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (ст. 546 ГК РСФСР), следует иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом...".
--------------------------------
<21> Постановление N 2 Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" от 23 апреля 1991 г. (в ред. Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума от 25 октября 1996 г. N 10) // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М.: Спарк, 1999. С. 238 (утратило силу. - Л.Л.).

Но мы хотим обратить внимание на то, что ныне действующий ГК (п. 2 ст. 1153) при определении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, в отличие от упомянутого Постановления Пленума не содержит указаний на действия наследника по распоряжению наследственным имуществом. Очевидно, законодатель исходил из того, что распоряжение наследственным имуществом до истечения срока на принятие наследства наследниками противоречит природе наследственных правоотношений и интересам всех наследников, призванных к наследованию. Если мы обратимся к ст. 549 ГК РСФСР 1964 г., то в ней четко было указано: "...наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом... не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство". Аналогичная норма установлена в настоящее время и Гражданским кодексом Грузии. А в Болгарии наследник, принявший наследство по описи, не имеет права отчуждать недвижимое имущество в течение пяти лет со дня принятия наследства, а движимое - в течение трех лет. Отчуждение указанного имущества допускается с разрешения районного судьи. В противном случае наследник несет неограниченную ответственность по долгам наследодателя.
Вместе с тем Н.И. Остапюк утверждает, что российская судебная практика признает факты распоряжения наследниками наследственным имуществом до оформления ими наследственных прав <22>. Но еще раз отметим, что, по нашему убеждению, это недопустимо, так как может противоречить интересам других наследников. Единственно возможным своеобразным актом распоряжения наследственным имуществом, на наш взгляд, может быть только отказ от наследства.
--------------------------------
<22> См.: Остапюк Н.И. Некоторые вопросы, возникающие в нотариальной практике при установлении факта принятия наследства // Гражданское право. 2005. N 2. С. 42.

В качестве действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, п. 2 ст. 1153 ГК РФ предусматривает принятие наследником мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Это может выражаться в таких юридических и фактических действиях, как:
- подача в правоохранительные органы заявлений о возбуждении уголовных дел по факту хищения имущества, принадлежащего наследодателю;
- подача исков в порядке гражданского судопроизводства об истребовании вещей, принадлежавших наследодателю;
- установка новых входных дверей или смена замков на старых дверях квартиры или дома наследодателя;
- огораживание забором земельного участка, принадлежавшего наследодателю;
- и в других.
Производство наследником за свой счет расходов на содержание наследственного имущества может осуществляться в самых разнообразных формах:
- уплата коммунальных платежей;
- уплата налога на имущество;
- уплата "автомобильного налога";
- уплата различных страховых платежей, связанных со страхованием жилья, автомобиля и иного имущества, принадлежавшего наследодателю;
- и в других.
Специфика данных платежей состоит в том, что они должны подтверждаться письменными доказательствами, а именно - соответствующими квитанциями.
Оплату наследником за свой счет долгов наследодателя или получение им от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств следует понимать буквально.
Хотим отметить, что возврат наследником денег, полученных им на проведение похорон и поминок, не может считаться принятием наследства, поскольку наследник отдает свои собственные долги.
Как мы выяснили, совершение сделок в отношении фактически унаследованного имущества, особенно если оно подлежит государственной регистрации, практически становится невозможным. Для получения такой возможности требуется документальное закрепление существующего права. Начинать оформление надо с обращения к нотариусу. И среди представляемых документов должен быть документ, подтверждающий факт своевременного принятия наследства. Отсутствие таких документов (наличие только свидетельских показаний) или их неубедительность создает необходимость обращения в суд.
Как показывает практика, убедительным доказательством фактического принятия наследства для нотариусов является справка, из которой следует, что наследники и наследодатель проживали совместно (справка о месте жительства последнего и указание места регистрации по постоянному месту жительства в паспорте наследника или в выписке из домовой книги). "Очень и очень редко, но все же принимается во внимание нотариусами справка из жилищных органов о том, что наследник, не проживавший с наследодателем, в течение шести месяцев после открытия наследства оплачивал коммунальные платежи (при этом квитанции не убеждают, только справка, достать которую бывает едва ли легче, чем решить вопрос через суд)" <23>.
--------------------------------
<23> Ляпунов С.Г. Указ. раб. С. 242.

В иных случаях нотариусы требуют решение суда, подтверждающее наличие факта принятия наследства. Поэтому вопрос о признании факта принятия наследства (если срок принятия пропущен) хотя и следует в первую очередь согласовать с нотариусом, но, как показывает практика, он будет решаться в судебном порядке. Такие дела рассматриваются в особом производстве по месту жительства заявителя и, как правило, не требуют чрезмерных затрат времени.
Интервьюирование нотариусов г. Волжского свидетельствует о том, что судебные решения им необходимы прежде всего для обеспечения прав самих наследников, чтобы не допустить последующих споров с иными лицами, которые так или иначе могут быть заинтересованы во вступлении в наследство. Кроме того, таким образом нотариусы обеспечивают и свою "безопасность", т.е. страхуются от непредвиденных ситуаций, поскольку закон не дает четкого ответа на вопрос о том, кто должен определять, является ли то или иное действие фактическим вступлением во владение наследственным имуществом или нет <24>.
--------------------------------
<24> См.: Правовой режим наследования (Вопросы теории и практики). С. 133 - 134.

Для подтверждения факта принятия наследства в судебном порядке доказательствами могут быть:
1) справка жилищно-эксплуатационной организации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем;
2) справка налогового органа об оплате наследником после открытия наследства налогов за имущество наследодателя;
3) квитанция об оплате наследником после открытия наследства налогов на имущество наследодателя;
4) квитанции об оплате коммунальных услуг, газа, водоснабжения и т.п.;
5) договоры подряда на проведение работ, заключенные от имени наследника, если после открытия наследства наследником был произведен ремонт или иное улучшение предметов наследственного имущества;
6) свидетельские показания о том, что наследник что-то из имущества наследодателя присвоил (забрал вещь, переместил в свой гараж автомобиль наследодателя), обслуживал его (например, ремонт или обслуживание транспортного средства, что, кстати, может быть подтверждено документально), пользовался наследственным имуществом (например, дачным домиком) и т.д. Желательно, чтобы показания свидетелей заявлялись совместно хотя бы с какими-нибудь письменными документами;
7) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие вступление наследника в наследство (подтверждения иных платежей, передаточные документы, фактические действия - все, что может свидетельствовать о том, что распоряжение наследственным имуществом после открытия наследства фактически осуществлялось как своим собственным).
В заключение этого вопроса напомним, что после открытия наследства наследник должен его принять в соответствии со ст. 1152 ГК. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Если наследник призывается одновременно по нескольким основаниям, например по закону и по завещанию или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, он может принять наследство по одному основанию, по нескольким или по всем. Каждый наследник должен принять наследство самостоятельно, т.е. принятие наследства одним наследником не означает принятия наследства другими.
Итак, существует только два способа принятия наследства: формальный (юридический) и фактический.
Так, если после открытия наследства еще не истек 6-месячный срок, то ситуация для наследника вполне благоприятная: достаточно подать заявление в нотариальную контору и получить свидетельство о праве на наследство. Когда же названный срок пропущен, дело осложняется. В этой ситуации нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство, поскольку обязательным условием его выдачи является подача наследником письменного заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство в 6-месячный срок. В этом случае, даже если наследник фактически вступил в наследство, высока доля вероятности того, что этот вопрос будет решаться в суде.
В этом случае наследнику следует помнить, что непременным условием признания фактического принятия наследства является совершение действий именно с целью принятия наследства, т.е. ради приобретения этого имущества. Если действия совершались, но были обусловлены достижением иных целей, то они (такие действия) не могут быть признаны направленными на принятие наследства.
Несмотря на то что действующее законодательство предоставляет весьма широкие возможности для подтверждения факта принятия наследства, мы советовали бы обращаться к ним только в исключительном случае, поскольку наиболее надежным способом, защищающим права и интересы наследников, все же является принятие наследства путем подачи соответствующего заявления нотариусу.
Основываясь на вышеизложенном, возможно сделать вывод, что "вступление в наследство" можно понимать в двух значениях.
В широком смысле вступление в наследство тождественно принятию наследства и заключается в совершении наследником определенных действий, которые свидетельствуют о его согласии вступить в права наследования с целью перехода наследственной массы наследодателя к наследнику. Согласно ст. 1153 ГК эти действия могут заключаться в двух способах: формальном (юридическом) и фактическом.
В узком смысле вступление в наследство - это совершение любых фактических действий, свидетельствующих о намерении принять наследство.
Оба определения имеют право на существование, но, на наш взгляд, использование понятия "вступление в наследство" в широком смысле не оправдывает себя, так как оно дублирует закрепленное в законодательстве понятие "принятие наследства".

понедельник, 10 декабря 2012 г.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕДСТВО: О ТЕРМИНОЛОГИИ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ, ДОКТРИНЕ И ПРАКТИКЕ


Завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель, что именуется "принятием наследства".

Глава 64 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК) называется "Приобретение наследства", но начинается она статьей, которая именуется "Принятие наследства". Некоторые авторы в своих трудах придерживаются того же принципа: в заглавии вопроса стоит "Приобретение наследства", а по тексту говорится о принятии наследства <1>.
--------------------------------
<1> См.: Правовой режим наследования (Вопросы теории и практики) / А.Г. Кравчук, В.М. Мелихов, А.Я. Рыженков; Под общ. ред. А.Я. Рыженкова. Волгоград: Панорама, 2006. С. 130; Гришаев С.П. Наследственное право: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2005. С. 74.